Завещание является сделкой односторонней согласно положениям ГК РФ
Наследство может быть распределено между наследниками по закону и по завещанию. Гражданин может распорядиться будущим своего имущества еще при жизни. Многие предпочитают передать имущество посредством договора дарения. Однако если правовой статус дарственной известен большинству, то чем завещание является, известно немногим.
Понятие завещания как односторонней сделки
Завещание – это распоряжение гражданина относительно распределения его имущества после смерти. Если завещательный документ отсутствует, наследство распределяется между наследниками по закону независимо от желания наследодателя.
Гражданин посредством волеизъявления устанавливает права и обязанности наследников по отношению к его собственности. Согласно ст. 153 ГК РФ действия граждан, которые направлены на определение прав и обязанностей других лиц, называются сделкой.
Исходя из сути завещательного распоряжения, можно сделать вывод, что завещание является сделкой. В ст. 154 ГК РФ указано, что сделки могут быть односторонними, многосторонними или двусторонними. Согласно ст. 1118 завещание может быть составлено только от имени одного гражданина. В документе нельзя выражать волю нескольких лиц.
При написании завещания не требуется выражения согласия других лиц. Исходя их вышесказанного, завещание – это односторонняя сделка. Определение подтверждается ст. 1118 п. 5 Гражданского кодекса.
Особенности завещания как способа распоряжения имуществом
Завещание – единственный способ распорядиться имуществом после смерти. Если наследодатель оставляет завещательный документ, его собственность распределяется между правопреемниками только согласно воле умершего. Исключением является право некоторых категорий наследников на обязательную долю в наследстве ГК. Завещание имеет ряд особенностей:
- Права и обязанности правопреемников возникают не с момента заключения сделки, которой является завещание, а только после смерти завещателя.
- Оформляется завещательное распоряжение в письменной форме. Обещание оставить имущество, данное устно, не считается завещанием.
- Волеизъявление гражданина, которым является завещание, удостоверяется нотариально. Исключения составляют документы, составленные в экстремальных условиях или в местах, где нет возможности встретиться с нотариусом. Условия, при которых такое завещательное распоряжение может быть приравнено к нотариально заверенному, описаны в ст. 1127 ГК.
- Документ составляется лично наследодателем. Если он не может самостоятельно написать завещательную бумагу, ее может записать нотариус согласно воле автора. Представители недееспособного гражданина не могут заключить от его имени такую одностороннюю сделку.
- Наследодатель должен поставить личную подпись на документе. Если он не может этого сделать в силу физических недостатков, подписать бумагу может другой гражданин. Подпись удостоверяется нотариусом. В документе указываются причины, по которым наследодатель не смог самостоятельно удостоверить свою волю.
- Содержание завещательного распоряжения не нужно оглашать наследникам до смерти завещателя. Человек, составивший завещательную бумагу, не обязан сообщать о своей воле родственникам. Нотариус и другие лица, присутствовавшие при подписании документации, обязаны сохранять тайну завещания вплоть до открытия наследства.
- Наследодатель вправе в любой момент до своей кончины изменить положения односторонней сделки – завещания.
- В завещании можно возложить на наследников обязанности по выполнению определенных действий. Однако обязанности правопреемников не должны превышать их долю наследства и противоречить законодательству. Недопустимо принуждать наследников к действиям, нарушающим их гражданские права.
- Завещатель вправе скрыть свою волю от других лиц. Допускается оформление закрытой сделки. Нотариус принимает распоряжения в запечатанном конверте. Способ удостоверения закрытого завещания описан в ст. 1126 ГК РФ.
- Исполнение воли умершего – это обязанность самих наследников.
- Сделка, которую представляет собой завещание, относится к срочной. Однако невозможно в документе указать дату, когда она осуществится.
Срочность сделки заключается в том, что права и обязанности у лиц, указанных в документе, возникнет с момента смерти автора. Однако невозможно определить момент начала реализации сделки, поскольку никто не может знать даты своей кончины.
В каких случаях завещание может быть отменено или признано недействительным?
Завещание – это документ, который аннулируется в любой момент по желанию наследодателя. Другие лица не могут отменить волю гражданина по распоряжению его имуществом после смерти. Для отмены волеизъявления завещатель должен обратиться к нотариусу. Необходимо предъявить следующие документы:
- паспорт;
- отменяемое завещание;
- заявление об отмене ранее составленного документа.
Заявление составляется лично завещателем и удостоверяется в нотариальной конторе. После отмены наследники не могут использовать документ при распределении имущества. Если наследодатель не составит новое завещание, имущество будет наследоваться по закону. Образец заявления об отмене завещания:
Поскольку завещание – это одностороннего характера сделка, оно может быть признано недействительным. Недействительным завещание можно признать только после открытия наследства. Признание документа недействительным представляет собой соответствующее судебное решение. Заявление должен подавать гражданин, претендующий на имущество умершего. Поскольку наследниками по закону выступают в первую очередь родственники, заявителем обычно является родственник.
Однако для признания волеизъявления умершего недействительным необходимы законные основания. К таковым относят:
- недееспособность завещателя на момент составления;
- признание наследников по завещанию недостойными;
- составление распоряжения с нарушениями;
- незаконные требования, изложенные в документе;
- составление завещательного документа под давлением или принуждением.
Исковое заявление рассматривается в районном суде. Заявитель должен составить иск согласно установленным нормам. В заявлении необходимо четко изложить причины, по которым необходимо аннулировать документ. Образец искового заявления:
Однако существует срок исковой давности. Признать завещание недействительным можно до истечения трех лет после того, как заявитель узнал о нарушении своих прав.
Поделитесь с друьями!
Является ли завещание сделкой: односторонней или двусторонней?
Автор Забродин Александр На чтение 13 мин. Просмотров 938
Завещание является сделкой, по своему характеру односторонней. Есть ряд признаков, по которым волеизъявление относится к данной юридической категории. Это, по сути, такое же соглашение, как и договор дарения, только условие и время передачи наследства другие. Отсюда вытекают обязанности и ответственность, касающиеся как завещателя, так и наследника. Чтобы понять всю серьезность последствий оформления завещания, нужно разобраться в особенностях сделок подобного типа.
Завещание как односторонняя сделка
Согласно принятым нормам законодательства под завещанием необходимо понимать личные распоряжения владельца собственности по распределению нажитых ценностей после ухода из жизни. Если бумага не оформлена, наследуемая масса делится между родственниками, но это далеко не всегда совпадает с пожеланиями собственника. Факт, что документ обладает юридической силой, уже указывает на то, что завещание является сделкой.
В 153-й статье Гражданский кодекс определяет, что завещание – сделка, оформленная в одностороннем порядке. По ее условиям имущество собственника после смерти переходит конкретным субъектам в долях, предусмотренных завещателем.
154 статья перечисляет типы возможных сделок с одной, двумя или более сторонами. В нашем случае это сделка, заключаемая одним участником, но выгодополучателей может быть неограниченное количество. По ст. 1118 запрещается наследование одного и того же имущества несколькими лицами, даже если они являются владельцами передаваемого имущества. Исключение – волеизъявление родителей в пользу ребенка. По общим правилам каждый наследует собственную долю, и не более того.
Цель волеизъявления
Договор позволяет передать наследство конкретным лицам в объеме, определенном волеизъявителем. В этом случае реализуется право гражданина распоряжаться собственным имуществом, нажитым законным путем. То, что завещание представляет собой сделку с одним участником, не лишает его права изменить условия, составить новую бумагу, отменить действие предыдущего документа. Количество волеизъявлений не ограничено законодательством.
При подписании нотариус проверяет, являются ли перечисленные ценности собственностью наследодателя. Законами Российской Федерации запрещено распоряжаться чужой долей. В этом случае завещание признается недействительным, а сделка отменяется и не несет в себе появление вещных прав у субъекта, указанного в качестве преемника.
Виды
Есть несколько типов, отличающихся между собой процедурой оформления. Завещание как сделка может быть:
- Открытым. Оформляется в двух экземплярах, один из которых передается волеизъявителю, другой ─ в нотариальный архив.
- Закрытое. Единственный экземпляр запечатывается в конверт, пломбируется и в таком виде хранится в архиве нотариата до момента раскрытия.
Открытое ли завещание или закрытое, содержание остается в тайне, о чем нотариус предупреждает двух свидетелей, которые должны присутствовать при регистрации. Нотариальное заверение – обязательное требование для односторонней сделки. Но есть еще один тип, требующий отдельного рассмотрения, так как включает в себя два вида посмертных распоряжений:
- Завещательный отказ. Предполагает наложение на правопреемника обязанностей материального характера, например, заботиться о домашних питомцах или выплачивать денежное обеспечение иждивенцам.
- Завещательное распоряжение. Позволяет требовать от преемника нематериальных действий. Зачастую завещатель требует получить высшее образование, вступить в брак или не жениться, прочие специфические условия.
Главное требование в том, чтобы при введении особых требований не нарушались права и свободы граждан.
Особый вид волеизъявления, предполагающий передачу наследуемых предметов лицу, вступающему в права собственника, если главный наследник погибает или отказывается от вступления в наследство.
Завещание: определение понятия
Завещанием (лат. testamentum) именуется акт, совершенный в одностороннем порядке, предполагающий посмертные правоотношение завещателя с наследником в отношении имущества волеизъявителя. При этом обязательно письменное оформление, что позволяет говорить о сделке, тем более, что речь идет о передаче вещных прав. Учитывая, что допускается указание специальных условий, это распоряжение дается на случай внезапной смерти.
Как устанавливается круг наследников?
По действующим законам ограничений по количеству преемников нет. Гражданским кодексом России определено, что сделка может быть заключена в пользу:
- родственников составителя завещания;
- третьих лиц, не имеющих родственных связей;
- коммерческих предприятий;
- некоммерческих частных организаций;
- государственных фондов и учреждений.
В договоре указывается любое их количество. Если наследников по завещанию несколько, сделка может предполагать распределение имущества равными долями или в порядке, предусмотренном завещателем, когда каждому назначается конкретный объем наследуемой массы. Определять круг преемников – неотъемлемое право наследодателя.
Есть отдельная категория наследников, которые нарушают условия завещания. Несовершеннолетние дети призываются к наследству для выделения обязательных долей. Сделка остается действительной, но из наследственной массы изымаются их части, а остальное распределяется среди претендентов в пропорциях, предусмотренных изъявителем собственной воли.
Характеристики завещания
С юридической точки зрения это сделка, влекущая за собой правовые последствия в виде возникновения вещного права и обязанностей, связанных с объектами наследования и пожеланиями усопшего. Какой бы тип документа не оформлялся, оспаривать бумагу допускается только в судебном порядке. Когда выгодополучателю приходится отстаивать свои интересы, сделка принимается судом в качестве доказательства права владения имуществом покойного.
[expert]Судебная практика обширна, и каждая сделка отличается. Обстоятельства также разнятся, и разобраться в ситуации сложно, если участник судебного разбирательства не имеет юридического опыта ведения подобных дел. Но если оформить доверенность на опытного юриста, который будет представлять интересы доверителя, шансы на положительное решение суда увеличиваются в разы.[/expert]
Главная характеристика – наличие юридической силы. Но это возможно, если имеются все обязательные атрибуты. Сделка признается недействительной (ничтожной, незаключенной), если в тексте отсутствует:
- дата, город, название;
- реквизиты наследодателя;
- данные о наследнике;
- перечень имущества;
- условия передачи собственности;
- подпись завещателя;
- нотариальное заверение;
- отметка о регистрации.
Завещание представляет собой документ, написанный собственноручно владельцем передаваемых ценностей. Главное требование – добровольное изъявление воли. Недееспособность автора является достаточным поводом для расторжения сделки с последующей отменой всех указанных условий.
Форма документа
Унифицированного бланка не существует, так как каждая сделка имеет свои особенности. Однако есть общепринятые правила и нормы, в которых говорится, что завещание, составленное на нескольких пронумерованных листах, сшивается и пломбируется нотариусом. Завещатель должен определить себя и преемников, указав паспортные данные и прочие сведения, позволяющие идентифицировать участников сделки.
[expert]Изложение воли. Подготовьте черновик, согласуйте текст с личным юристом или обратитесь в юридическое бюро, чтобы специалисты по наследственному праву провели анализ соответствия с действующим законодательством. Явитесь в нотариальную контору и перепишите текст при свидетелях. Проконтролируйте наличие нотариального заверения, без которого сделка будет отменена.[/expert]
Завещательная тайна
Воля наследодателя является тайной. Распространять информацию о совершенной сделке может только человек, написавший завещание. Остальные лица (сотрудники нотариата и свидетели) не имеет права разглашать условия, изложенные в документе. В противном случае завещатель обращается в суд и требует материальную компенсацию. Тайну хранят также работники архива и лица, получившие доступ в рамках судебного дела или уголовного делопроизводства, если случится несчастье. Но на это должны быть достаточные основания и постановления.
Соответствие закону
Данное требование относится к числу обязательных. Любое допущенное нарушение считается поводом для инициации судебного процесса о признании односторонней сделки ничтожной. Завещание утрачивает силу, и воля собственника не учитывается. Призываются первоочередные родственники, которые получат равные доли нажитого при жизни имущества. Перед походом в нотариальную контору дайте проанализировать черновик юристу, специализирующемуся на наследственных делах.
Что может завещатель?
В рамках сделки действует лишь два ограничения: несоответствие действующему законодательству и нарушение прав и свобод граждан. В остальном завещание составляется исключительно по воле наследодателя. Владелец ценностей, передаваемых по наследству, имеет право:
- назначать правопреемников;
- определять их долевое участие;
- высказывать требования;
- вносить изменения в завещание;
- заключать новые сделки;
- отказывать в наследстве;
- предусматривать подназначение и т.д.
Сделка считается бессрочной, и требований к сроку действительности завещания нет. Любые правовые действия, связанные с внесением изменений в условия ранее подписанного завещания, оформляются нотариально. Написание нового волеизъявления о распределении того же имущества, что и ранее, автоматически отменяет действие предыдущей сделки.
Изменять состав наследников
Такая возможность присутствует. Но для этого необходимо написать новое завещание. При этом автоматически отменяется предыдущая сделка, и после подписания и нотариального заверения в силу вступает новая, где состав выгодополучателей изменяется и признается окончательным. Так можно поступать много раз, потому что количество сделок по завещанию не ограничено, как и срок действительности.
Вносить поправки в перечень завещательного имущества
Этому также никто не вправе препятствовать. Когда некоторые ценности проданы, подарены или обменены, и сделки оформлены в соответствии с законами РФ, делать это не обязательно. Но если требуется увеличить наследуемую массу, так как приобретено новое имущество, пишется соответствующее завещание. Опять же речь идет о заключении новой сделки.
Удобнее, переписать остальные объекты и условия, чтобы наследникам не пришлось искать несколько завещаний и учитывать различные сделки в рамках одного наследственного дела. Но это только совет, а не руководство к действию.
Составить новое или полностью отменить написанное завещание
Исправление в уже оформленном завещании вносить нельзя. Заверенная бумага неприкосновенна. Но есть возможность написать еще одно волеизъявление. Являясь сделкой, составленной после, такой документ отменяет действительность заключенных ранее. Но это касается лишь завещательных актов. Вписать в текст имущество, которое уже не принадлежит автору на основании сделки купли-продажи, мены или дарения, нельзя.
Оспаривание волеизъявления
Когда претенденты недовольны распределением имущества, подается исковое заявление. Разрешение споров по завещанию возможно только в судебном порядке. Сделку можно оспорить полностью или только отдельно взятые пункты. В жалобе указывают доводы и требования. Разрешается просить отмены волеизъявительного акта в целом, тогда наследство делится между родственниками первой очереди.
Зачастую истцом является наследник по завещанию, желающий изменить условия сделки так, чтобы получить большую долю. Возможно ли подобное в вашем случае, спрашивайте у адвоката в рамках бесплатной юридической консультации по телефону, электронной почте или в режиме онлайн.
Когда и кто может это делать?
Оформить исковую жалобу можно в течение срока ведения наследственного дела, которое раскрывается в день смерти наследодателя и длится полгода. Если этого не сделать, иск должен содержать просьбу о продлении сроков наследования и отмене сделки. Последнее означает, что у заявителя есть неоспоримые доказательства фактов нарушений при оформлении завещания и распределении имущества. Обращаться в суд может любое заинтересованное лицо.
Случаи оспаривания
Если наследственное дело еще не завершено, порядок процедуры предполагает получение судебного постановления с последующим предоставлением нотариусу. Подобным образом действуют те, кто получил отказ в принятии заявления о вступлении в наследство. Если свидетельства о праве наследования уже получены, сначала восстанавливаются сроки, для чего требуются доказательства, что причина пропуска веская, уважительная, объективная и актуальная в период нотариального делопроизводства.
Результат судебного разбирательства. Выданные ранее свидетельства отменяются, имущество отзывается, и формируются в наследственную массу, подлежащую перераспределению в новых условиях. Завещание отменяется, сделка признается незаключенной, если повод для обращения в суд указывает, что завещатель недееспособен или документ составлялся с нарушениями действующего законодательства.
Несоответствие требованиям, установленным на законодательном уровне
Если есть основания полагать, что сделка заключалась без учета норм действующего законодательства, обращаются в суд, пишут жалобу, оплачивают госпошлину. Для формирования пакета документов нужны доказательства каждого довода, оговоренного в иске. Принимается документация (справки, заключения, акты, выписки, договоры) и свидетельские показания. Отсутствие нотариального заверения – однозначный повод для отмены завещания.
Завещатель – недееспособное лицо
Недееспособностью называется неспособность подписывать юридические документы и заключать сделки. Данных прав лишаются несовершеннолетние, а также люди, страдающие психическими или нервными расстройствами. Оспорить завещание можно, если доказать, что наследодатель являлся таким в момент подписания волеизъявления. Заверение нотариусом является подтверждением дееспособности, но он мог не знать о болезнях, что послужило причиной нарушения. Итог судебного процесса – отмена сделки в полном объеме с передачей собственности скончавшегося ближайшим родственникам.
Документ составлялся под давлением
Подобная формулировка актуальна, когда ныне покойный на момент подписания завещания подвергался:
- шантажу;
- угрозам;
- запугиванию;
- физическому воздействию;
- психологическому давлению;
- иного рода воздействиям.
В этом случае исход слушания предполагает признание сделки недействительной, а лиц, пытавшихся принудить собственника переписать имущество – недостойными наследниками. Последние не смогут принять наследство ни при каких обстоятельствах.
Ничтожность завещания: когда это устанавливается?
Есть конкретный перечень обстоятельств, оговоренный ГК РФ:
- Отсутствует отметка нотариуса о заверении.
- Текст вносился не рукой завещателя.
- Наследодатель признан недееспособным.
- Имущество не принадлежит автору.
На самом деле ситуаций намного больше. Юрист всегда подскажет, можно ли отменить сделку, признав завещание ничтожным в конкретном случае.
Что будет с имуществом, если волеизъявление признано недействительным?
В нотариальном порядке призываются родственники из первой очереди наследования. Это ребенок, супруг или родители. Когда их нет в живых, или они отказались, в процесс вступает вторая очередь из братьев, сестер, бабушек и дедушек. Далее привлекаются лица, имеющие более дальние родственные связи. Между призванными без завещания имущество делится равными долями.
Всего определено семь очередей из родичей, а в восьмую входят иждивенцы, о которых заботился умерший в последние 12 месяцев жизни. Если же сделка отменена, а очередных преемников не оказалось, ценности становятся выморочными и переходят государству. Когда это происходит потому, что правопреемник не знал о наследственном деле или физически не мог подать заявление, составляется исковое заявление о восстановлении сроков. Инициируется новый процесс распределения собственности погибшего.
Не важно, отменена сделка или нет, малолетние дети, нетрудоспособные родители и иждивенцы в любом случае получат обязательную долю, равную половине объема, положенного первоочередным наследникам. Остальное распределяется уже между ними.
Образцы документов
В открытом доступе можно найти образцы любых документов, необходимых для заключения сделок или их расторжения. Учтите, что конечное содержание и формулировки зависят от ситуации и обстоятельств, сложившихся на момент оформления. Но использовать в качестве примера, чтобы правильно скомпоновать и разместить текст на листе, бланки подойдут. Главное, не забывайте о необходимости внесения обязательных атрибутов.
Содержание завещания: необходимые реквизиты и текст
В документе должны быть:
- Реквизиты завещателя и правопреемников.
- Перечень объектов, формирующих наследство.
- Особые условия и требования наследодателя.
- Регистрационные отметки, проставленные нотариусом.
- Подназначенные лица на случай утраты прав преемниками.
- Душеприказчик (распорядитель, управляющий, исполнитель).
Обязательны подписи всех присутствующих при заключении сделки (свидетели, нотариус, наследодатель).
Заявления как признание завещательной сделки
Чтобы сделку огласили, необходимо написать заявление в нотариат. Порядок действий предполагает обращение правопреемников по закону или завещанию с целью определения места открытия наследственного дела. Затем требуется заявить о стремлении принять имущество по воле прежнего владельца, ныне покойного.
Об установлении места открытия наследства
Обращаются в ближайшую нотариальную контору. Содержание подтверждает правомерность требований и содержит просьбу о запросе в единый реестр с указанием на место заключения сделки раскрытия завещания. Приводятся доказательства того, что обратившийся имеет право претендовать на наследство. Обращение датируется, визируется, предъявляется лично, по почте или через доверенное лицо, действующее на основании доверенности.
О принятии наследства
Это основная бумага, позволяющая инициировать наследственное делопроизводство по завещанию или по закону. Приводятся доказательства права на принятие имущества. Предоставляется заявление в контору, расположенную по месту последней регистрации погибшего, если нужно инициировать процедуру вступления. Автограф, дата, контактные данные и личная информация обязательны.
Завещание как условная сделка (схоластические рассуждения)
Литературу в области наследственного права в части вопроса о правовой природе завещания нельзя назвать скудной. Проблема завещания рассматривается не только при исследовании собственно наследственных отношений, но также и при изучении более общих положений о понятии сделки в частности и проблематики юридических фактов в гражданском праве вообще.
Вместе с тем, уделяемый завещаниям интерес не снимает многочисленные спорные вопросы общего характера. Даже признавая сложившуюся традиционность норм наследственного права, следует отметить, что стройная теоретическая концепция завещания в настоящее время попросту отсутствует. Замечание наше подкрепляется сложившейся в последнее время тенденцией опровергнуть понятие о завещании как об односторонней сделке, шаткое основание которого основано на недостаточной доказательственной базе концепции завещания как сделки.
Так, в предисловии к одному из последних учебников наследственного права, В.А. Белов справедливо задается вопросом о том, какова динамика прав и обязанностей лица, совершающего завещание, если всякая односторонняя сделка влечет возникновение, изменение либо прекращение прав и обязанностей самого лица такую сделку совершившего.
Наш коллега А.Г. Сараев, соглашаясь с тезисом о сложности отнесения завещания к односторонним сделкам, также приводит замечание, что, с учетом возможности включения в наследственную массу обязательственных правоотношений, исключается толкование завещания как сделки, включающей в сове содержание иные сделки.
Высказываемые возражения о сделочной природе завещания можно приводить если ни бесконечно, то крайне много. Однако позволим себе выразить некоторые аргументы в защиту сделочной природы завещания, оставляя нашим оппонентам простор для теоретической дискуссии.
Отправной точкой нашего понимания завещания является тезис о том, что направлено на реализацию секундарного правомочия, проистекающего из правоспособности завещателя. Ранее мы высказывались в пользу секундарной природы самого права наследования. Однако и в отношении права на оставление завещания мы придерживаемся того же взгляда. Право завещать свое имущество есть право секундарное, реализация которого не зависит от воли иных лиц. Потому концепция правоотношения к наследственным отношениям вряд ли может быть применима в целом. В этом нас поддерживает также и А.Г. Сараев, соглашающийся с секундарным характером права завещать свое имущество.
Для обоснования природы завещания в политико-правовом аспекте следует исходить из признания того непреложного факта, что завещание есть одно из наиболее важнейших проявлений распорядительной власти собственника в отношении принадлежащих ему вещей. Стало быть, природа завещания во многом предопределена природой распорядительной власти собственника. [1]
Право распоряжения, безусловно отличающее собственника от носителей иных вещных прав, раскрывает саму сущность права собственности. Мы и вовсе считаем, что только и исключительно возможность распоряжения вещью и составляет достаточное и необходимое содержание понятия о праве собственности, поскольку определяет пределы юридической свободы собственника в отношении принадлежащих ему вещей.
Не вдаваясь в сущность и хитросплетения нашего понимания о праве собственности, выскажем следующие общие замечания.
Особенности правовой формы в методологическом аспекте проявляет себя в признании ее средством объяснения явлений общественной жизни, которое призвано обеспечить обоснование юридических последствий в единичных актах поведения участников общественных отношений. При этом акты поведения, соответственно, могут быть рассмотрены в качестве содержания правовой формы либо в качестве элемента такого содержания. Обоснование этому видится в том, что право выражает идеологическое представление о базисных явлениях, представляя собой способ нормативной регуляции поведения людей в конкретных жизненных ситуациях. Однако при таком подходе мы имеем дело с понятием права в объективном смысле, т.е. как совокупности общеобязательных правил поведения, охраняемых мерами государственного принуждения.
Вместе с тем, юридические последствия человеческого поведения носят ярко выраженную субъективную природу, поскольку характер таких последствий предопределяется свойствами индивидуального поведения, преломленного сквозь призму норм объективного права – моделей элементарных общественных отношений, являющихся основной правомерного поведения. Исходя из этого и учитывая критерий соответствия поведения нормам объективного права, мы можем указать на два вида правомерного поведения: возможное и необходимое, поскольку в одном случае нормативная модель ориентирует участника общественного отношения на возможные варианты поведения, в другом же – устанавливает необходимые требования к поведению. Нарушение предусмотренных объективным правом моделей возможного или необходимого поведения влечет за собой признание отсутствия правовых последствий, а в ряде случаев, признает наличие юридических последствий, но с отрицательным содержанием, что выражается в наложении мер юридической ответственности.
Подробное освещение указанных вопросов выходит за пределы нашего исследования, но из них следует важный вывод о том, что возможное и действительное поведение участников общественного отношения представляют собой в правовом измерении элементарное содержание правовой формы.
Завещание в любом случае определяется исследователями как возможное поведение, индивидуальный волевой акт, преследующей своей целью создание правовых последствий на случай смерти составителя завещания в отношении его прижизненного имущества. Стало быть, наша задача состоит в том, чтобы установить ту правовую форму, конструкция которой объяснила бы природу завещания. [2]
Самый вопрос о природе завещания обыкновенно замыкается на определении его места в классификационной системе юридических фактов гражданского права. И первое, что приходит на ум, это целесообразность отнесения завещания к сделкам, ибо среди иных правомерных актов индивидуального поведения (в частности – правовых поступков) места завещанию попросту не находится. В противном случае нам бы пришлось констатировать существование таких правомерных действий, которые отличались бы от сделок и юридических поступков. Но поставить такой вопрос, мы пока не готовы.
Итак, очевидно, что завещание не является юридическим поступком, поскольку в нем совершенно отчетливо прослеживается теснейшая связь с волеизъявлением.
С точки зрения ст. 154 ГК РФ этого вполне достаточно для признания завещания сделкой, поскольку односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.
Критики концепции сделочной природы завещания ссылаются на то обстоятельство, что завещание в отличие от односторонних сделок не создает обязанностей для лица, его совершившего, как это требует ст. 155 ГК РФ.
При определении правовой формы, мы указали на такое ее свойство как направленность на достижение материально-правового результата. Но является ли обязательным условием для односторонней сделки создание правовых обязанностей для совершающего сделку лица? И каков характер таких обязанностей, особенности существования их во времени, условия исполнения? Или же для признания действия лица сделкой достаточно установление иных правовых последствий, отличных от обязанностей? Попробуем ответить на поставленные вопросы.
По нашему глубокому убеждению, осуществление всякого права гражданского, и в первую очередь права собственности, имеет своей целью (в юридическом аспекте) прекращение этого права. В противном случае немыслимым было бы само понятие о гражданском обороте, статичная принадлежность материальных благ не способствует динамике имущественных отношений. Сам по себе факт обладания неким объектом, без потенциальной возможности распоряжения им, влекущим прекращение правовой связи со своим субъектом, представляется не имеющим смысла.
Значение завещания по смыслу ст. 1118-1120 ГК РФ предполагает основание возникновения прав по имуществам у наследников в связи с прекращением таких прав у наследодателя по случаю смерти последнего. Признание свободы завещания неминуемо означает возможность установления вероятного, желаемого для наследодателя способа прекращения своих имущественных прав – путем преемства в отношении строго определяемого волей самого завещателя круга лиц. При этом непосредственно само завещание не прекращает завещанных имущественных прав. Однако такое завещание влечет за собой – ограничение этих прав, связывая завещателя с выраженной им волей по отношению к потенциальным наследникам. В этом и состоит секундарный характер права завещать свое имущество – в создании юридической связности, зависимости оснований возникновения будущих имущественных прав у наследников от воли лица, составившего завещание. А секундарные правомочия во вне выражаются единственно в правовой форме односторонних сделок.
Создание односторонней сделкой обязанностей обязательным условием с точки зрения закона не является. Более того, для строгих противников сделочной природы завещания, можно указать на то, что такой обязанностью по существу являются установленные законом основания для ограничения свободы завещания, в первую очередь учет требований об обязательной доле в наследстве.
Обусловленность юридической силы завещания фактом смерти наследодателя, создание правовых последствий завещания по случаю открытия наследства свидетельствует лишь о возможном условном действии завещания. Однако и сама условность юридического факта применима только и исключительно к сделкам, доказательством чего являются положения ст. 157 ГК РФ. Далее рассуждая об условности односторонней сделки завещания, мы можем прийти к выводу о том, что завещание представляет собой отлагательную сделку, возникновение прав и обязанностей по которой поставлено в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. И таким обстоятельством является неизвестность относительно реализации завещателем права на отмену либо изменение завещания (ст. 1119, 1130 ГК РФ). Стало быть, признание права на определение юридической судьбы своего имущества путем совершения завещания секундарным правом, неминуемо ставит вопрос о потестативном, условном характере этого права, положительный ответ на который приводит к единственному выводу о сделочной природе завещания.
Как и всякая условная. потестативная сделка, завещание считается совершенным с выполнением фактического состава, предусмотренного законом для данного типа сделки – выражение воли завещателя в требуемой для этого законом форме. Будущее неизвестное обстоятельство (отмена либо изменение завещания), обусловливающее наступление или прекращение действия условной сделки, не входит в ее фактический состав.
Наш вывод свидетельствует в поддержку свободы завещания, поскольку рассматриваемое нами условие есть средство расширения частной автономии. Оно позволяет приспособить действие сделки к случайностям будущего. Кроме того, при помощи условия мотив сделки, который сам по себе не имеет значения для ее действия, может быть включен в содержание сделки, как это имеет место при возложении завещателем на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ) согласно ст. 1137 ГК РФ.
И наконец, условный характер завещания дает возможность воздействовать на другое лицо, не возлагая на него обязанности, посредством побуждения его к совершению известного действия или к воздержанию от известного действия.
Таким образом, условность завещания, отсутствие конститутивного признака одностороннее сделки в виде создания обязанности для совершающего ее лица, реализация секундарных распорядительных правомочий только в форме сделок свидетельствует в пользу признания сделочной природы завещания.
[1] В данной части работы вопрос об объектах наследства, т.е. вещах, прав обязательственных и др. мы рассматривать не будем. Хотя очевидно, что само по себе утверждение права завещать частью распорядительного правомочия собственника ставит вопрос об отнесении к наследственной массе иных объектов гражданского оборота помимо вещей, которые только и могут быть признаны объектом вещного права собственности. Может показаться, что такое наше восприятие объекта наследства совершенно игнорирует обоснованное правопреемство в обязательственных правах и обязанностях (банковские вклады, например), но видимость эта лишена основания, ибо утверждение права завещать имущество, принадлежащее собственнику не исключает даже по нашему разумению возможность завещания прав по обязательствам, в отношении которых также вполне возможно выявить распорядительное правомочие своего носителя. Вместе с тем, обращение нашего внимания к правомочию распоряжения обусловлено достаточной степенью разработки этого вопроса именного в области вещного права. Не будем забывать и о том, что мы вовсе являемся сторонниками подхода, что объектом секундарного права наследования могут быть только иные права, в том числе вещные, но не объекты таких прав, как например, вещи.
[2] Под правовой формой (гражданской правовой формой) мы понимаем юридическую конструкцию, воплощающую принципы и требования к наиболее целесообразному (возможному и/или необходимому) поведению участников однородных общественных отношений, направленному на достижение материально-правового результата. Понятие о правовой форме вообще является мало исследованным современной цивилистикой и правовой теорией в целом, между тем его использование представляется чрезвычайно широким. Одно из определений категории «правовая форма» мы находим в последнем издании учебника В.А. Белова (см.: Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1. Введение в гражданское право. М., 2011. С. 319). Рамки нашего скромного очерка и его цели не позволяют вступить в полемику с В.А. Беловым. Однако мы уверены в том, что дискуссия о понятии правовой формой найдет свое продолжение и станет плодотворной. Вместе с тем приведенное нами определение демонстрирует признание плюрализма правовых форм общественных отношений, обусловленному как многообразием самих общественных отношений, так и разнородностью проявляемых участниками моделей и типов поведения, к каждому из которых предъявляются различные объективные требования, зависимые, прежде всего, от объекта общественного отношения, выполняемых участником функций и пр. В то же время считаем, что наше определение отвечает критерию научной абстракции, и вполне может стать основной для дальнейших научных изысканий.
оо
п
требования к завещанию, как к сделке в 2020 году
Законодательство подробно излагает все тонкости наследования имущества по завещанию. Однако в кодексах не сформулировано точное определение этого термина. Если посмотреть трактовку в юридической литературе, то завещание является сделкой. Совершая ее, завещатель определяет порядок распределения собственности между людьми, которых называет своими наследниками.
Сделка – это действия определенных лиц, направленные на установление или завершение каких-либо своих прав и обязанностей. И гражданин хочет намеренно и в одностороннем порядке передать права на владение своей собственностью (но только после своей смерти) другим лицам. Сделать это он может только одним способом — составив завещание, которое создаст права и обязанности сразу после его смерти и последующего открытия наследства.Требование к завещанию, как к сделке
Любые документы, которым закон не дает конкретного определения, можно классифицировать по видам, и с юридической точки зрения завещание следует считать сделкой, причем односторонней. Ее самое простое определение – для совершения достаточно воли одного гражданина (конечно, документально изложенной).
Условия, которые необходимо соблюсти, чтобы сделка состоялась:
- Заключается в одностороннем порядке, и этого достаточно, чтобы документ приобрел юридическую силу (пункт 5 ст. 1118 ГК).
- Для заключения не требуется присутствие или согласие второй стороны, как и для изменения или отмены. Наследники вправе принять или отклонить наследство, это уже дело второстепенное. Завещание собственности не предусматривает договора между двумя сторонами, поэтому действия наследников также будут свершаться в одностороннем порядке.
- Оформляется в письменной форме и официально заверяется, т.е. имеет юридическую силу.
- Свершается лично владельцем собственности. В любом случае требуется личное участие, законом не предусмотрены ситуации, когда эту сделку имеют право заключить представители или доверенные лица завещателя без его присутствия. Также документ может содержать волю только одного лица (пункт 4 ст. 1118 ГК).
- Сделка, хотя и является срочной, не имеет определенного временного ограничения, но все равно будет выполнена. Не правильно относить ее к условным сделкам (когда неизвестно, будет ли она выполнена). Отмена же или изменение акта – это уже дополнительные действия, не меняющие сути. До наступления времени, позволяющего открыть завещание, прав и обязанностей для наследодателя не наступает.
Даже если наступят обстоятельства, ограничивающие дееспособность завещателя, то документ, составленный до их времени наступления, все равно сохранит юридическую силу. Имущество же, приобретенное после составления акта завещания, также наследуется, согласно его условиям, если это позволяет формулировка.
Завещание может содержать определенные условия. Например, возможность воспользоваться имуществом по достижении определенного возраста наследника. Или передача части наследуемого имущества определенному третьему лицу.
Однако, для признания такой сделки действительной, не подлежащей оспариванию, требуется четкое изложение условий, не допускающих двойственного толкования или абсурдности. В противном случае часть условий завещания в судебном порядке будет аннулирована. Гражданин может предусмотреть, что назначенный наследник может отказаться от сделки, либо умрет раньше, либо будет лишен наследства по закону (ст. 1117 ГК), и назначить поднаследника (т.е. второго, следующего за первым).
Комментарий специалиста
Потапова Светлана
Юрист
Задать вопрос экспертуСпорная черта завещания – его действие распространяется только на собственность, имеющуюся в наличии на момент открытия и упомянутую в тексте документа. Состав наследуемого может значительно измениться. То есть, если гражданин завещал квартиру, а сам продал ее до своей смерти, то это имущество, разумеется, по наследству не перейдет. Однако, это никак не повлияет на исполнение других пунктов акта. Если же, наоборот, обнаруживается что-то, не указанное в завещании, то распределение происходит согласно нормам законодательства.
У наследника не возникает никаких обязательств при жизни завещателя, этот акт полностью безвозмездный.
Оформление завещания
Когда гражданин желает оформить такую сделку, как завещание, то он должен обратиться к нотариусу, имея при себе паспорт и, по возможности, документы, подтверждающие право собственности на то имущество, которое он собирается завещать. Наследодатель с помощью юриста изъявляет свою волю в документе, при этом нотариус обязан следить за правильностью прохождения процедуры и соблюдением законных требований. Гражданин может только собственноручно подписать завещание, кроме особых случаев, оговоренных в законодательстве.
Обязательные пункты, которые должны быть в завещании:
- дата и место составления документа;
- ФИO и паспортные данные завещателя;
- ФИO и паспортные данные всех заинтересованных лиц;
- наследственная масса;
- доли наследников, доля обязательных наследников;
- ФИO наследников;
- место расположения недвижимого наследства;
- количество экземпляров завещания;
- ФИO нотариуса, заверившего документ;
- подпись наследодателя.
Предусматриваются случаи, когда составление завещания требует присутствия 2 свидетелей или даже рукоприкладчика. Это уполномоченный человек, подписывающий документ вместо завещателя (когда последний не может этого сделать физически или неграмотный), но в его присутствии, а также под наблюдением нотариуса. Такой вариант допустим и имеет законную силу, если с юридической точки зрения сделка оформлена корректно.
Текст завещания должен быть предельно четким и понятным. Например, если наследниками являются сразу несколько лиц, то завещателю лучше уточнить размер каждой доли понятными цифрами или процентами. Иначе их размер определит закон. Завещание может составляться в разных формах, и у каждой есть свои особенности в оформлении. Все они должны быть соблюдены, иначе появится повод для судебного оспаривания документа.
Когда завещание является недействительной сделкой?
Оспаривание начинается только после того, как произойдет открытие наследства, т.е. иск подает гражданин, чьи права были ущемлены (до смерти завещателя этого произойти не может). Любая сделка, оформленная с нарушениями, будет признана недействительной. К ним относится:
- Неправильное оформление или заверение.
- Нарушение прав наследников. Завещатель может оставить наследство посторонним людям, не являющимся его родственниками или близкими людьми. Это не повод для аннулирования сделки. Законом лишь предусматривается, что в определенных случаях (наличие нетрудоспособных иждивенцев, детей, супругов, родителей) хозяин имущества все же обязан выделить положенную долю обязательным наследникам.
- Если родственники могут доказать, что завещатель в момент оформления бумаги был недееспособен или неправоспособен, то документ объявляется недействительным.
- Если выяснится (и подтвердится), что завещание было оформлено с применением обмана или насилия, сделка отменяется решением суда.
Все эти ситуации являются поводом для оспаривания в суде. При этом не обязательно отменяется весь документ, это может быть его часть, противоречащая законодательству.
Комментарий специалиста
Шадрин Алексей
Юрист
Задать вопрос экспертуТакая разновидность завещания, как дарственная, тоже является сделкой, но двусторонней. Согласно условиям, наследство переходит в дар определенному человеку (значит, сделка свершается уже в момент подписания), но только после смерти наследодателя, и отменить или изменить ее практически невозможно.Таким образом, можно сделать вывод: завещание является сделкой, имеющей следующие характеристики: односторонняя, бессрочная и безвозмездная, гражданско-правовая.
Вопрос / Ответ
Покойным отцом было оставлено завещание на все имущество на одного из двух сыновей. Через пол года после смерти отца, наследник по завещанию вступил в наследство и продал квартиру. Через 6 месяцев после продажи квартиры, второй сын, который не является наследником по завещанию, пытается оспорить завещание. Какие у него могут быть шансы?
Оспорить завещание можно лишь как сделку, но для этого нужны основания.
Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву \ КонсультантПлюс: Классика Российского Права
« Предыдущая | Оглавление | Следующая »
2. Завещание является распоряжением на случай смерти. Это обстоятельство придает завещанию как сделке специфические особенности. При завещании правовые последствия, по общему правилу, возникают только с момента открытия наследства, т. е. с момента смерти завещателя (или признания его как безвестно отсутствующего умершим, чтó приравнивается к его смерти). Завещание совершено, но указанное в нем в качестве наследника лицо еще не приобрело права наследования; для этого требуется открытие наследства, т. е. смерть наследодателя и призвание данного лица к наследованию. Было бы все же неправильным полагать, что во всех случаях правовые последствия завещания возникают только со смертью завещателя. Это только общее правило, но еще при жизни завещателя составленное им завещание может иметь известные, хотя и ограниченные, правовые последствия; вновь составленное завещание может повлечь за собой отмену или изменение ранее составленного завещания (ст. 426 ГК). Однако основные правовые последствия завещания, конечно, реализуются только с открытием наследства (призвание наследников, переход к ним имущественных прав наследодателя и др.)[169].
3. Поскольку завещание делается на случай смерти, в литературе завещание иногда относят к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием. Мы считаем такой взгляд неправильным. Условием является некое обстоятельство, которое может наступить, но может и не наступить. Смерть же человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия завещания, не придает завещанию характера условной сделки. Не является завещание условной сделкой еще и потому, что условие всегда является дополнительным моментом в сделке, устанавливаемым соглашением сторон. От желания сторон зависит придание сделке условного характера. Но если стороны этого не сделают, то сделка будет иметь юридическую силу, хотя и не будет обладать условным характером. Так, купля-продажа, имущественный наем и другие договоры могут быть заключены со включением в договор тех или иных условий. Но, если стороны не поставят возникновение или прекращение договора в зависимость от наступления или ненаступления тех или иных условий, данный договор все же будет обладать надлежащей юридической силой, связывающей стороны, его заключившие. Завещание же может быть совершено только на случай смерти завещателя. Это обстоятельство является необходимым, а не случайным элементом завещания, который по желанию завещателя может быть включен или не включен в завещание. Упоминание в завещании, что оно составляется на случай смерти завещателя, вытекает из самого существа завещания, является его неотъемлемой частью и не может рассматриваться как отлагательное условие. Более точно было бы считать смерть завещателя сроком, который должен обязательно наступить, хотя и неизвестно, когда он наступит, сроком, от наступления которого зависят правовые последствия завещания как односторонней сделки, хотя, как мы видели, известные правовые последствия завещание может иметь еще и при жизни завещателя.
4. Завещание — сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 16 апреля 1952 г. по делу № 03/716). В завещании должна найти точное и полное выражение личная воля завещателя. Поэтому завещание может быть совершено только самим завещателем (§ 29 Положения о государственном нотариате РСФСР). Совершение завещаний через представителей, действующих по доверенности, — поверенных, или на основании закона — родителей, опекунов — по советскому праву не допускается.
5. Завещание является распоряжением гражданина о принадлежащем ему имуществе. Предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от характера этого имущества (наличные деньги, облигации государственных займов, предметы домашней обстановки и обихода, жилой дом и т. п.) и от его местонахождения (в городе или сельской местности, в месте жительства завещателя или в ином месте). Но предметом завещательного распоряжения не могут быть такие имущественные права, которые гражданин не вправе уступить другому лицу и при жизни. Нельзя, например, завещать принадлежащее данному гражданину право на получение алиментов; нельзя члену колхозного двора (если он не является последним представителем двора) завещать свою долю в дворе и т. д.
Распоряжение об имуществе составляет основное содержание завещания. Но в завещании могут быть и некоторые распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон завещателя, о возложении на кого-либо из наследников обязанности по приведению в порядок рукописей, оставленных завещателем, и др.).
Однако распоряжение гражданина на случай смерти, не содержащее вовсе указаний о его имуществе, не может считаться завещанием, например, распоряжение отца о характере воспитания его детей на случай его смерти, о взаимоотношениях детей друг с другом и т. д. Такое распоряжение может иметь для лиц, которым оно адресовано, моральную силу, но не явится завещанием в том смысле, как его понимает закон.
6. Завещание — сделка, которая для своей действительности требует обязательного соблюдения установленной законом формы. Поскольку исполнение завещания может последовать только после смерти завещателя, когда восполнить недостаток формы завещания уже невозможно, несоблюдение формы завещания неизбежно приводит к недействительности завещания[170].
Согласно ст. 425 ГК, завещание должно быть подписано завещателем и представлено в нотариальный орган для нотариального удостоверения. Таким образом, закон признает в качестве общей и основной формы завещания завещание письменное, нотариально удостоверенное. Завещание, хотя бы и письменное, но составленное домашним порядком без участия нотариуса, не допускается. Не допускаются и так называемые устные завещания, совершенные не на письме, а на словах. Тем не менее эти совершенно ясные правила ст. 425 ГК (и соответствующих статей ГК других союзных республик) на практике иногда нарушаются. Бывают случаи, когда народные суды выносят решения, признающие силу за распоряжениями наследодателя, подтверждаемыми только свидетелями, либо за завещаниями, нотариально не удостоверенными. Вышестоящим судебным инстанциям приходится отменять такие решения. Так, в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 1 июля 1950 г. по делу № 36/681 указывается: «Народный суд и Верховный суд АзССР, признавая за истцами право собственности на спорное домовладение, исходили из того, что дом завещал истцам Кишаров Аршак, который являлся сыном истицы, Кишаровой Шушаник, и дядей истца — Саркисова Юрия. Между тем названное завещание не могло быть признано действительным, так как оно в нарушение ст. 495 ГК АзССР не удостоверено нотариальной конторой».
Законодательством некоторых союзных республик (УССР, БССР, Грузинской ССР) обязательное нотариальное удостоверение завещания установлено под страхом недействительности завещания. Статья 425 ГК такого указания не содержит. В то же время, согласно ст. 29 ГК, несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой недействительность сделки лишь в том случае, когда такое последствие несоблюдения формы прямо указано в законе. Однако судебная практика РСФСР относит завещание к таким сделкам, в которых форма составляет «существенную часть сделки и отсутствие ее делает всю сделку порочной:» (Инструктивное письмо ГКК Верховного суда РСФСР, 1927 г., № 1)[171]. Инструкция по применению Положения о государственном нотариате РСФСР от 2 февраля 1948 г. относит завещания к числу сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению (§ 27).
Кроме письменного нотариально удостоверенного завещания, которым граждане могут пользоваться в любых случаях, советским законодательством установлены для определенных случаев некоторые особые формы письменных завещаний (см. далее, § 5).
7. Завещание не должно содержать в себе распоряжений, противных закону или сделанных в обход закона, либо направленных к явному ущербу для государства (ст. 30 ГК). Примером противозаконного завещания может служить завещание, в котором гражданин назначает своего сына наследником земельного участка, предоставленного гражданину под жилой дом, поскольку такого рода распоряжения нарушают законодательство о национализации земли и о запрещении сделок с землей (ст. 6 Конституции СССР, ст. 21 ГК и др.). В обход закона будет совершено завещание, по которому наследнику, имеющему право на обязательную долю в наследстве, эта доля назначается формально полностью; в действительности же наследник должен получить менее обязательной доли, так как оценка имущества в долях других наследников установлена ниже действительной стоимости[172].
Случаи завещаний, содержащих в себе распоряжения, противные закону или сделанные в обход закона, либо направленные к явному ущербу для государства, естественно, могут встречаться только как исключение. Но, если бы такое распоряжение было завещателем сделано, нотариус обязан потребовать исключения такого распоряжения из текста завещания, а при отказе завещателя сделать это — отказать в удостоверении завещания.
§ 3. Кому принадлежит право на составление завещания
Завещателем может быть всякий дееспособный, т. е. достигший совершеннолетия (18 лет) гражданин, который может вполне сознательно относиться к существу делаемых им завещательных распоряжений. Поэтому не могут совершать завещания лица недееспособные и ограниченные в дееспособности. В связи с этим, поскольку все сделки за малолетних (не достигших 14 лет) и от их имени совершают их законные представители — родители, усыновители, опекуны, — завещания не должны совершаться лично завещателем, завещания малолетних не допускаются.
Спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними (в возраста от 14 до 18 лет).
Случаи, когда бы несовершеннолетние имели намерение составить завещание, естественно, могут встречаться только как исключение. Поэтому вопрос о завещаниях несовершеннолетних не должен был бы привлекать к себе особого внимания. И если мы останавливаемся здесь на этом вопросе, то только потому, что он уже был затронут некоторыми советскими юристами, решавшими его, как нам кажется, неправильно. По мнению этих юристов, за несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет должно быть признано право совершать завещания. В обоснование этого взгляда были выдвинуты следующие соображения: поскольку несовершеннолетние (в возрасте от 14 до 18 лет) вправе распоряжаться имуществом, которое они приобрели на свои личные заработки, то они могут совершать завещания в отношении имущества, приобретенного их трудом[173].
Мы думаем, что ст. 9 ГК, на которую ссылаются сторонники этого мнения, толкуется ими слишком широко. Статья 9 ГК предоставляет несовершеннолетним право самостоятельно использовать в потребительских целях полученный ими трудовой заработок (приобретать продукты питания, одежду и т. д.). Но совершать сделки в отношении принадлежащего им имущества несовершеннолетние могут только с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей, что неприменимо к завещанию, являющемуся, как выше указывалось, сделкой, непосредственно связанной с личностью завещателя, сделкой, в которой должна найти точное и полное выражение личная воля завещателя, свободная от чьего-либо влияния. К тому же у гражданина, не достигшего 18 лет, полной сознательности к существу совершаемых завещательных распоряжений может и не быть.
Исходя из этих соображений, мы считаем, что гражданам, не достигшим 18 лет, не принадлежит право составлять завещания. Практически же вопрос о составлении несовершеннолетними завещания вообще может возникнуть в исключительных случаях[174].
Завещания могут совершаться только дееспособными; лица, объявленные соответствующими учреждениями недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия (хотя бы и совершеннолетние), не могут выступать в роли завещателей.
Должны быть также признаны недействительными завещания лиц, формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что они не могли понимать значения своих действий, например, в силу болезненного состояния (ст. 31 ГК). В таких случаях необходима соответствующая медицинская экспертиза. Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, завещание должно быть признано судом недействительным.
Гражданин, совершающий завещание, должен обладать дееспособностью в момент совершения завещания. Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то такое завещание будет недействительным, хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевнобольной выздоровел). И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например, вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.
Совершение завещаний совместно несколькими лицами не допускается. Завещание может быть составлено только одним лицом. Поэтому не могут, например, отец и мать одним завещанием завещать свое общее имущество, нажитое в браке, своим детям. Но каждый из них может в отдельно составленном завещании распорядиться принадлежащей ему долей в общем имуществе, равно как и лично ему принадлежащим (раздельным) имуществом.
Не допускаются и такие совместные завещания, в которых каждый из завещателей назначает своим наследником другого завещателя.
§ 4. Кто может быть назначен наследником по завещанию
Вопрос о том, кто может быть назначен наследником по завещанию, определяется Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию».
Согласно ст. 2 Указу от 14 марта 1945 г. и приведенной в соответствие с Указом ст. 422 ГК (и соответствующим статьям ГК других союзных республик), завещатель может назначить своими наследниками:
1) всех тех лиц, которые могут быть наследниками по закону; 2) государственные органы и общественные организации; 3) любых граждан при отсутствии наследником по закону.
Таким образом, Указ от 14 марта 1945 г. устанавливает три группы наследников по завещанию.
В соответствии со ст. 418 ГК, в первую группу входят дети, внуки, правнуки, усыновленные с их потомством, переживший супруг, родители, братья и сестры наследодателя, а также нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Завещатель вправе завещать все свое имущество или часть его любому из этих лиц, не считаясь с очередностью их призвания по закону. Такой вывод вытекает из содержания ст. 422 ГК, предоставляющей гражданину право оставить по завещанию свое имущество одному или нескольким лицам из числа упомянутых в ст. 418 ГК; в статье же 418 ГК упомянуты все перечисленные выше наследники по закону. Поэтому гражданин вправе, например, завещать свое имущество внукам, минуя дочь или сына, или завещать имущество сестре при наличии трудоспособных родителей.
Переходим ко второй группе наследников по завещанию. Прежде всего нужно установить, кого имеет в виду закон под государственными органами и общественными организациями.
Под государственными органами, которым гражданин может завещать свое имущество, надлежит понимать любые государственные учреждения, предприятия и организации (министерства, советы депутатов трудящихся, университеты, научно-исследовательские институты, заводы и т. д.). Не обязательно, чтобы данное государственное учреждение или предприятие пользовалось правами юридического лица.
Хотя ст. 422 ГК не говорит о возможности завещать имущество непосредственно государству, но, тем не менее, нет оснований отказывать в этом гражданину. Гражданин может не знать, к какому государственному органу должно поступить завещанное им имущество; государство же всегда даст надлежащие указания о наиболее целесообразном использовании завещанного имущества. В юридическом отношении затруднений возникнуть при этом не может, поскольку, как правильно отмечалось в нашей литературе, государство все равно становится собственником завещанного имущества как в том случае, когда оно завещано непосредственно государству, так и в том случае, когда оно завещано одному из его органов[175].
Что касается общественных организаций, в пользу которых может быть сделано завещание, то под ними надо понимать партийные и профессиональные организации, колхозы и другие кооперативные организации, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные добровольные общества. Но нельзя завещать имущество церкви (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 23 октября 1947 г. по делу № 1068)[176].
Действительно ли завещание в пользу несуществующего к моменту открытия наследства государственного органа или общественной организации? Ответа на этот вопрос в ГК мы не находим.
Статья 423 ГК предоставляет гражданину право при завещании имущества государственным органам или общественным организациям указать определенную цель, на которую должно быть употреблено завещанное имущество. Так например, гражданин может указать в завещании, чтобы принадлежащая ему библиотека после его смерти была передана тому научному учреждению, в котором он работал, определенная денежная сумма — месткому или кассе взаимопомощи этого учреждения, и т. д. В этих случаях гражданин определяет в завещании целевое назначение имущества, завещанного им существующим государственным органам или общественным организациям. Если же гражданин сделает завещательное распоряжение в пользу еще не существующих или уже не существующих государственных или общественных организаций, указав при этом определенную цель, на которую должно быть употреблено завещанное имущество, то государство может само решить, как надлежит использовать это имущество с соблюдением желания завещателя. И если государство и не признает целесообразным создание новой организации, которой должно быть передано завещанное имущество, то государство может передать это имущество уже существующей государственной или общественной организации, которая по осуществляемым ею целям ближе всего подходит к той организации, которую имел в виду завещатель.
Примечания:
« Предыдущая | Оглавление | Следующая »
Завещание или наследственный договор: что выгоднее
Принимая решение о передаче своего имущества наследникам, человек до недавнего времени имел возможность выбрать один из двух возможных вариантов:
-
оформить завещание, в котором указать лиц, имеющих право получить имущество завещателя после его смерти;
-
подарить свое имущество, оформив договор дарения.
Как завещание, так и дарственная, имеют свои преимущества и недостатки, создающие проблемы, как наследодателю, так и наследникам. Поэтому довольно сложно сделать выбор между ними.
Об этом мы подробно рассказали в статье «Завещание или дарственная», размещенной на нашем сайте.
С 1 июня 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым право на жизнь получили две новые формы передачи имущества – наследственный договор и совместное завещание супругов.
Понятие наследственного договора, его отличительные особенности, форма и стороны, порядок изменения и расторжения договора, а также его недостатки рассмотрены в статье «Наследственный договор – новая форма передачи наследства».
О совместном завещании супругов более подробно в этой публикации нашего сайта.
Преимущества наследственного договора
Наследственный договор, будучи альтернативным по отношению к завещанию способом передачи наследства, имеет ряд преимуществ, является более выгодным и обеспечивает прозрачность наследования. Это поможет устранять конфликты в семье, которые могут возникнуть после открытия наследства и ознакомления родственников с содержанием завещания.
Рассмотрим эти преимущества более подробно.
1. Договор намного устойчивее завещания.
Уязвимость завещания состоит в том, что для его отмены легче найти основания. Оставшиеся без наследства родственники усопшего, недовольные распределением наследственного имущества, могут обратиться в суд и оспорить легитимность завещания.
Наиболее распространенными являются две причины для оспаривания:
-
Завещатель, подписывая завещание, не понимал значение своих действий или не мог руководить ими.
Так как завещание составляется единолично и, как правило, свидетелей при его удостоверении нотариусом, нет, то бывает достаточно сложно оспорить это утверждение и защитить завещание в суде.
Наследственный договор, в отличие от завещания, заключается между наследодателем и его наследниками. Участники договора принимают участие в составлении этого документа и имеют возможность лично убедиться в том, что наследодатель находится в здравом рассудке.
Помимо этого, закон требует обязательной фиксации на видео всей процедуры регистрации наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого.
О том, как нотариусом проверяется дееспособность завещателя, вы можете узнать из содержания этой публикации.
-
Процедура удостоверения завещания нарушена.
Строго охраняя тайну завещания, закон признает нарушения, допущенные при его удостоверении, основаниями для отмены этого документа. К таким нарушениям, которое может повлечь в дальнейшем признание завещания недействительным, можно отнести присутствие наследника при составлении завещания.
При составлении наследственного договора наследники, наоборот, не только имеют право, но и обязаны присутствовать при заключении договора. Каждый из них подписывает договор со своей стороны и осведомлен о его условиях с момента его подписания.
Об основаниях и сроках признания завещания недействительным здесь.
Последствия признания завещания недействительным изложены в этой статье.
2. Встречные обязательства наследников по договору.
Наследственный договор в отличие от завещания, позволяет наследодателю возложить на наследников встречные обязательства, причем, как имущественного, так и иного характера, например, потребовать предоставлять пожизненное содержание, ухаживать за его домашним питомцем, оплачивать обучение родственнику.
Требование о предоставлении пожизненного содержания имеет сходство с договором пожизненного содержания с иждивением, однако, в отличие от него, наследодатель остается собственником своего имущества пожизненно. И он не может опасаться, что на склоне лет останется без собственного жилья.
Возможность передачи наследства по завещанию не ставится в зависимость от наступления тех или иных условий. Наследственный договор такое допускает.
В наследственном договоре наследодатель может предусмотреть различные варианты передачи наследства — в зависимости от наступления каких-то обстоятельств. Основное требование – не включать условия, нарушающие закон.
Например, нельзя запрещать супругу или ребенку вступать в брак под угрозой лишения наследства.
3. Возможность получить наследство сразу после его открытия.
Наследники по завещанию могут получить наследство, как правило, только по истечении шестимесячного срока с момента его открытия.
Наследственный договор позволяет наследникам получить наследственное имущество сразу же после открытия наследства, т.е. право собственности на имущество по наследственному договору переходит к наследнику непосредственно после смерти наследодателя. При этом от наследника не требуется совершать какие-либо действия, связанные с принятием наследства.
Вопрос о сроках вступления в наследство подробно рассмотрен здесь.
В чем сходство завещания и наследственного договора
Наследственный договор также как и завещание не может защитить наследственное имущество от притязаний наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Указанные наследники имеют право на долю независимо от содержания завещания или наследственного договора.
О наследниках, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а также о ее размере, вы можете узнать из содержания этой статьи.
Из числа претендентов на имущество покойного при наследовании, как по завещанию, так и по наследственному договору, исключаются наследники, признанные в соответствии с законом, недостойными.
О недостойных наследниках читайте здесь.
В случае, если какое-либо имущество наследодателя не распределено посредством завещания или наследственного договора, то оно распределяется между наследниками по закону с учетом порядка очередности.
После заключения наследственного договора, также как и после составления завещания, наследодатель вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом, если даже такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя.
Наследственный договор, также как и завещание, стал частью наследственного права. И граждане вправе самостоятельно выбрать, какой вид наследования больше всего подходит именно в их ситуации.
ЗАВЕЩАНИЕ КАК СДЕЛКА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
С.Н. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Рождественский С.Н.,
нотариус, г. Козловка Чувашской
Республики.
Что такое наследство?
Наследство — это переход имущества к другим
лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть «в неизменном виде,
как единое целое в один и тот же момент» —
статья 1110 Гражданского кодекса РФ
(введенного в действие с 1 марта 2002 года).
Данное положение соотносится с ранее
принятой частью 1-й Гражданского кодекса РФ,
введенной в действие с 1 января 1995 года, в
пункте 1 статьи 129 которого определялось,
что «объекты гражданских прав могут
свободно отчуждаться или переходить от
одного лица к другому в порядке
универсального правопреемства
(наследование, реорганизация юридического
лица) либо иным способом, если они не изъяты
из оборота или не ограничены в обороте», а в
пункте 2 статьи 218 которого определялось,
что «право собственности на имущество,
которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании
договора купли-продажи, мены, дарения или
иной сделки об отчуждении этого имущества.
В случае смерти гражданина право
собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит по наследству к другим
лицам в соответствии с завещанием или
законом…». Здесь же, собственно, и были
определены два основания наследования
имущества (статья 1111 ГК РФ):
1) по
завещанию;
2) по закону.
Наследование по закону, следуя правилу,
установленному данной статьей, «имеет
место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием…». Таким образом,
приоритетность основания наследования
установлена законодателем на наследование
по завещанию.
Наследство (как
правопреемство вообще, например при
реорганизации юридического лица)
отличается от иных сделок, влекущих переход
прав на какое-либо имущество, по одному, но
весьма важному обстоятельству.
Для
уяснения его смысла следует представить
себе правоотношение в классическом смысле,
заключающее в себе три различных
элемента:
субъект (кто), права и
обязанности (как), объект (что).
Для
удобства разделения их по категориям
определим их в большие группы, отвечающие
на какой-либо вопрос. В нашем случае это
будет: «что?», «кто?» и «как?».
Для понятия
правопреемства необходима группа
элементов, отвечающая на вопрос «как?», то
есть относящаяся к содержанию
правоотношения. Само по себе содержание
характеризуется отношениями статики и
динамики.
Статические права и
обязанности определяются по поводу и
формируются возле объекта
правоотношения.
Эти отношения — вещные
отношения по поводу владения, пользования и
распоряжения вещью.
Динамические права
и обязанности являются обязательственными
и определяются по поводу и формируются
возле субъектов правоотношения. Это
отношения по поводу передачи вещи, перехода
прав, исполнения условий сделки.
Правопреемство в результате наследства
никак нельзя путать с иными сделками по
отчуждению имущества (что, кстати,
достаточно распространенная ошибка).
Если при вступлении в права наследования
(правопреемство по закону) все объекты
становятся находящимися в собственности
наследника в равной доле, то при
наследовании по завещанию данный порядок
можно поменять по усмотрению завещателя.
Установив приоритетность (предпочтение,
главенство) на наследование по завещанию,
законодатель таким образом отдает
предпочтение воле наследодателя его
желанию и намерению по распределению
своего имущества на случай смерти.
Что
же такое завещание?
Российское
законодательство о наследовании
предоставляет гражданину самому решить
судьбу принадлежащего ему имущества. По
сложившемуся в наследственном праве
определению завещание является личным
распоряжением гражданина о своем имуществе
на случай смерти с назначением наследников,
сделанным в установленной законом форме и
удостоверенным лицами, указанными в законе.
Термин «завещание» применяется в двух
значениях: завещанием признается как сам
документ, в котором находит выражение воля
завещателя, то есть определенная «форма»
выражения, так и акт непосредственной воли
завещателя, который, в свою очередь,
предполагает наличие еще двух моментов:
интеллектуального и волевого. Таким
образом, условно составление завещания
можно подразделить на три момента:
—
интеллектуальный;
— волевой;
—
формальный.
Интеллектуальный момент
связан с пониманием завещателем сути
происходящего действительно как завещания
в юридическом смысле этого слова, как
определения своих правопреемников на
случай смерти, а не в обиходном
неуловимо-аморфном желании «переписать дом
на внука» или в исполнении обычая «составить
документ потому, что так положено».
Волевой момент связан с намерением
завещателя распределить имущество среди
этих наследников именно в таком, а не в ином
порядке, именно в таких долях и именно так, а
не иначе.
Формальный момент связан с
чисто техническим процессом составления,
удостоверения завещания, принятия его на
хранение, последующего оглашения и
выполнения в отношении наследников и
наследственного имущества всех
необходимых действий по юридическому
закреплению их статуса.
Как нотариус
отдаю предпочтение освещению формального
момента выражения воли завещателя.
В
данном значении завещание признается
законодателем односторонней сделкой по
распоряжению имуществом на случай смерти,
которая создает права и обязанности после
открытия наследства (статья 1118 ГК РФ). Как и
любая сделка, она обладает рядом присущих
ей признаков.
1. Завещание — это сделка. В
соответствии с требованиями статьи 153 ГК РФ
«сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей»,
поскольку, являясь действием, с момента
открытия наследства она направлена и
создает определенные права и обязанности у
наследников умершего, указанных в
завещании, а также иных лиц, о которых будет
подробнее сказано ниже.
2. Завещание —
это односторонняя сделка, поскольку для ее
совершения необходимо и достаточно
выражения воли одной стороны (пункт 2 статьи
154 ГК РФ). В данном значении завещание не
предполагает собой какого-либо встречного
волеизъявления другого лица.
Действительность завещания ни в коей мере
не зависит от согласия наследников с его
содержанием или возражений против него.
Здесь следует отметить, что Инструкция о
порядке совершения нотариальных действий
государственными нотариальными конторами
РСФСР, утвержденная Приказом министра
юстиции РСФСР от 06.01.1974, в абзаце 4 пункта 78
предусматривавшая, что «гражданин, в пользу
которого завещается имущество, не вправе
подписывать завещание, а также
присутствовать при его составлении, за
исключением случаев, когда об этом имеется
просьба самого завещателя. О наличии такой
просьбы делается отметка на обоих
экземплярах завещания, подтвержденная
подписями завещателя (лица, подписавшего
завещание по его поручению),
государственного нотариуса и оттиском
печати государственной нотариальной
конторы», в настоящее время отменена. Однако
нотариусы сохраняют действовавший ранее
порядок тайны удостоверения завещания,
ориентируясь теперь на правило,
сформулированное как «тайна нотариального
действия» (подробнее об этом — ниже). Таким
образом, даже сам факт совершения завещания
может оставаться для указанных в нем лиц
тайной.
Признавая завещание
односторонней сделкой, следует также
определить, что это сделка, совершаемая под
отлагательным условием, согласно пункту 1
статьи 157 ГК РФ: «Сделка считается
совершенной под отлагательным условием,
если стороны поставили возникновение прав
и обязанностей в зависимость от
обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или не наступит».
Конечно, в отношении смерти странно будет
заявлять, что нам неизвестно, наступит оно
или не наступит. Естественно, наступит —
иначе нет смысла и завещание-то писать. Но
нам важен сам факт возникновения такого
обстоятельства, только при наступлении
которого указанные в сделке обстоятельства
приобретают характер юридически значимых,
а определение его хоть сколь-нибудь
вразумительно каким-либо отрезком времени,
конечно, будет нереально.
Доказательством признания завещания
односторонней сделкой, совершенной под
отлагательным условием, следует считать
также и абзац 2 пункта 3 данной статьи: «Если
наступлению события недобросовестно
содействовала сторона, которой наступление
события выгодно, то условие признается не
наступившим», который перекликается со
статьей 1117 ГК РФ: «Не наследуют ни по закону,
ни по завещанию граждане, которые своими
умышленными противоправными действиями,
направленными против наследодателя,
кого-либо из его наследников или против
осуществления последней воли
наследодателя, выраженной в завещании,
способствовали либо пытались
способствовать призванию их самих или
других лиц к наследованию либо
способствовали или пытались
способствовать увеличению причитающейся
им или другим лицам доли наследства, если
эти обстоятельства подтверждены в судебном
порядке…»
Здесь, однако, следует
сделать оговорку. Вышеуказанная точка
зрения о признании завещания односторонней
сделкой присутствует в юридической
литературе уже давно и считается правовой
аксиомой. Но ввиду сложности такого
юридического действия, как завещание, ее не
следует априори признавать однозначной. Об
этом мною подробнее будет указано ниже.
3. Тайна завещания. Не имеет значения для
действительности завещания и то, известно
ли наследникам вообще его содержание или
нет. Более того, даже сам факт существования
завещания должен сохраняться в тайне
должностными лицами, оформляющими
завещание. Статья 1123 ГК РФ гласит: «Нотариус,
другое удостоверяющее завещание лицо,
переводчик, исполнитель завещания,
свидетели, а также гражданин, подписывающий
завещание вместо завещателя, не вправе до
открытия наследства разглашать сведения,
касающиеся содержания завещания, его
совершения, изменения или отмены. В случае
нарушения тайны завещания завещатель
вправе потребовать компенсацию морального
вреда, а также воспользоваться другими
способами защиты гражданских прав,
предусмотренных настоящим Кодексом». Такое
же положение содержат и нормы Основ
законодательства РФ о нотариате (введенные
в действие 11.02.1993), в абзаце 4 статьи 5
определяющие, что «справки о завещании
выдаются только после смерти завещателя».
Однако следует помнить, что обязанность
сохранения тайны касается исключительно и
только нотариуса или его работников в силу
их должностного положения, но не самого
завещателя или иных лиц, присутствующих при
совершении завещания, например
подписавшихся за завещателя ввиду его
болезни или неграмотности, несмотря на
указание о них в ст. 1123 ГК РФ, ибо завещание
не включено законодателем в перечень
документов, имеющих определенный гриф
доступа (секретности). Конечно, по иску
заинтересованного лица на них может быть
возложена обязанность возмещения
причиненного ущерба. Однако на практике я
не представляю себе такого иска. Кому он
будет подан и в каком размере будет
определен ущерб? А возложить на них
обязанность сохранения тайны самим фактом
составления завещания нотариус не вправе.
4. Завещание — сделка, непосредственно
связанная с личностью завещателя. Данное
правило установлено статьей 1118 ГК РФ:
«Завещание должно быть совершено лично.
Совершение завещания через представителя
не допускается. В завещании могут
содержаться распоряжения только одного
гражданина. Совершение завещания двумя и
более гражданами не допускается». Пункт 13
Особых правил удостоверения завещания,
определенных Инструкцией о порядке
удостоверения завещаний главными врачами,
их заместителями по медицинской части,
дежурными врачами больниц, других
стационарных лечебно-профилактических
учреждений, санаториев, а также директорами
и главными врачами домов для престарелых и
инвалидов, утвержденной Министерством
юстиции СССР по согласованию с Минздравом
СССР, Министерством соцобеспечения союзных
республик 20.06.1974, гласит: «Удостоверяемое
завещание должно быть составлено от имени
одного лица. Не может быть удостоверено
завещание, составленное от имени
нескольких лиц (супругов, братьев, сестер и
т.д.). Не допускается удостоверение
завещания, совершенного опекуном от имени
своего подопечного, а также на основании
доверенности, так как в соответствии с
действующим законодательством завещание
удостоверяется лишь в присутствии
завещателя». Основами законодательства РФ о
нотариате (абзац 1 статьи 57) предусмотрено,
что «нотариус удостоверяет завещания
дееспособных граждан, составленные в
соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и
лично представленные ими нотариусу.
Удостоверение завещания через
представителей не допускается».
Как
сугубо личное право сделать завещательное
распоряжение не может быть ограничено по
соглашению с другими лицами. Ничтожны как
отказ от права сделать завещание, так и
оговорка о неотменяемости завещания, в
полном соответствии с новым гражданским
законодательством, в частности пунктом 2
статьи 9 ГК РФ: «Отказ граждан и юридических
лиц от осуществления принадлежащих им прав
не влечет прекращения этих прав, за
исключением случаев, предусмотренных
законом». По отношению к завещанию никаких
случаев, «предусмотренных законом», нет.
Следовательно, общее положение о
способности гражданина иметь права с
момента рождения, предусмотренное пунктом 2
статьи 17 ГК РФ, сохраняется за ним до
наступления смерти.
В отличие от
прежнего законодательства — Гражданского
кодекса РСФСР в редакции 1964 года, —
определяющего завещание как документ
строго установленной формы, Гражданский
кодекс РФ (часть III) содержит в себе новеллу,
предусматривающую совершение завещания в
закрытой форме (статья 1126 ГК РФ), а также
совершение завещания в простой письменной
форме (статья 1129 ГК РФ).
5. Сделка,
согласно требованиям статьи 158 ГК РФ, должна
совершаться в установленной форме — устно
или письменно. Письменная форма
подразделяется законодателем на простую и
нотариальную. Как правило, завещание
составляется в порядке, установленном
статьей 160 ГК РФ, «путем составления
документа, выражающего его содержание и
подписанного лицом… совершающим сделку…»,
и затем удостоверяется нотариусом согласно
правилу, установленному пунктом 1 статьи 163
ГК РФ: «Нотариальное удостоверение сделки
осуществляется путем совершения на
документе, соответствующем требованиям
статьи 160 настоящего Кодекса,
удостоверительной надписи нотариусом или
другим должностным лицом, имеющим право
совершать такое нотариальное действие».
В статье 1124 ГК РФ определено, что «завещание
должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено нотариусом… Несоблюдение
установленных настоящим Кодексом правил о
письменной форме завещания и его
удостоверении влечет за собой
недействительность завещания…», в полном
соответствии с требованиями статьи 165 ГК РФ:
«Несоблюдение нотариальной формы… сделки
влечет ее недействительность. Такая сделка
считается ничтожной». Ничтожная