Принятие наследства гк рф: ГК РФ Статья 1152. Принятие наследства / КонсультантПлюс

Содержание

Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства

Оглавление

КонсультантПлюс: примечание.

О порядке подачи заявления, оформления наследственных прав в период ограничений в связи с пандемией COVID-19, см. <Информацию> Минюста России.

Ч.1 статьи 1153 ГК РФ

1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

Ч.2 статьи 1153 ГК РФ

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Комментарии к статье

Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018)

Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)

Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания) (4-е издание, переработанное и дополненное) (Крашенинников П.В.) («Статут», 2019)

Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110 — 1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации (отв. ред. Е.Ю. Петров) («М-Логос», 2018)

Наследование имущества: от совершения завещания до приобретения наследства (выпуск 2) (Сидорова Е.Л.) («Редакция «Российской газеты», 2019)

Статья: Новеллы наследственного права: совместное завещание (Алиев Т.Т.) («Законы России: опыт, анализ, практика», 2020, № 2)

Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства. Комментарии

Гражданский кодекс Российской Федерации:

Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства

1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

3. Принятие наследства наследственным фондом осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 123.20-1 настоящего Кодекса.


Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ часть 3 в действующей редакции

Комментарии к статье 1153 ГК РФ, судебная практика применения

В разделе 5 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19 содержатся следующие разъяснения:

Два способа принятия наследства

Принятие наследства осуществляется подачей наследником нотариусу по месту открытия наследства соответствующего заявления либо путем фактического принятия наследства.

Подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считается принятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследства не подавалось (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Наследник вправе подать нотариусу заявление о принятии наследства и в случае фактического принятия им наследства.

Письменная форма заявления о принятии наследства

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть подано наследником в письменной форме (ст. 62 Основ) с соблюдением требований ст. 45 Основ.

Заявление о принятии наследства по доверенности

Заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу представителем наследника по доверенности (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). В этом случае нотариус проверяет его полномочия на принятие наследства от имени наследника, что должно быть специально предусмотрено в доверенности.

Принятие наследства законным представителем

Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Однако нотариусу следует проверить статус обратившегося лица, а именно, является ли заявитель законным представителем наследника, что подтверждается, например, свидетельством о рождении ребенка, решением органа местного самоуправления о назначении опекуна (попечителя) и т.д.

Подробнее о принятии наследства см. раздел 5 «Методических рекомендаций»


В пп. 36, 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:

Примерный перечень действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства

Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать:

  • вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания),
  • обработка наследником земельного участка,
  • подача в суд заявления о защите своих наследственных прав,
  • обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя,
  • осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей,
  • возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ,
  • иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

Наличие совместной с наследодателем собственности еще не говорит о факте принятия наследства

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Какие документы могут быть представлены в подтверждение фактического принятия наследства?

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности:

  • справка о проживании совместно с наследодателем,
  • квитанция об уплате налога,
  • квитанция о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
  • сберегательная книжка на имя наследодателя,
  • паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю,
  • договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Расходы на погребение не доказывают факт принятия наследства

Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Отсутствие намерения принять наследства. Установление факта непринятия наследства

Наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство).


В Определении Верховного Суда РФ от 24.07.2012 N 18-КГ12-10 обращалось внимание на следующее:

Либо признание факта принятия наследства, либо восстановление срока его принятия

Как указал суд, рассматривающий спор о наследстве, «истцом были заявлены требования о восстановлении ему срока для принятия наследства и признании его фактически принявшим наследство, однако при разрешении спора не было учтено, что они носят взаимоисключающий характер, поскольку в случае, если заявитель принял фактически наследство, то он не мог пропустить срок для его принятия, и, наоборот, в случае пропуска срока для принятия наследства оно не может быть принято фактически».


Рекомендуемые публикации:

Заявление в суд об установлении факта принятия наследства

Способы принятия наследства

Закон гласит, чтобы наследник приобрел наследство, он должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1152, п 1 ст. 1154 ГК РФ).

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Принять наследство можно двумя способами:

  • подать заявление нотариусу;
  • совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.

Рассмотрим данные способы подробнее.

 

Порядок принятия наследства путем подачи заявления нотариусу

Для принятия наследства путем подачи заявления нотариусу рекомендуем придерживаться следующего алгоритма действий.

 1. Необходимо подготовить заявление для принятия наследства и подать его нотариусу

Для принятия наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя вам необходимо подать нотариусу по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя) заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. ст. 1113, 1115, п. 1 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ).

При подаче заявления о принятии наследства подавать какие-либо документы, кроме паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), не требуется. Нотариус разъяснит, какие документы необходимо представить впоследствии для получения свидетельства о праве на наследство (п. 13 разд. I Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол № 02/07).

Заявление может быть подано наследником лично, представителем наследника, передано другим лицом либо по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 1 ст. 1153 ГК РФ; п. 4 разд. IX Методических рекомендаций).

2. Подготовьте документы для получения свидетельства о праве на наследство и представьте их нотариусу

Вам необходимо подготовить заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также указанные нотариусом документы, подтверждающие, в частности, основания для призвания к наследованию и факт принятия вами наследства. Если в ранее поданном заявлении о принятии наследства вы изложили просьбу о выдаче свидетельства о праве на наследство, то дополнительного заявления о выдаче данного свидетельства от вас не требуется (п. п. 1, 13, 14 разд. IX Методических рекомендаций от 27 — 28.02.2007).

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство вам необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу) (ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Также может потребоваться оплатить нотариусу услуги правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ст. 23 Основ законодательства РФ о нотариате).

Подлинные документы, поданные на личном приеме, принимаются нотариусом под расписку, в которой указывается дата принятия и индивидуальные признаки каждого документа. Расписка заверяется подписью и печатью нотариуса. (п. 14 разд. I Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол № 02/07).

3. Получите свидетельство о праве на наследство

При наследовании по завещанию выдается свидетельство о праве на наследство по завещанию, а при наследовании по закону — свидетельство о праве на наследство по закону. Получить его можно лично или через представителя по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется, свидетельство может быть выдано до истечения шестимесячного срока (ст. 1163 ГК РФ).

Права на некоторые виды имущества, полученного по наследству, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах, например право собственности на квартиру. Полученное свидетельство о праве на наследство является одним из оснований такой регистрации (п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 2 ст. 14 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Внесение сведений в ЕГРН на основании свидетельства о праве на наследство должно осуществляться Росреестром после получения соответствующих сведений от нотариуса в порядке межведомственного взаимодействия. Однако при отсутствии порядка направления таких сведений применение указанного положения закона в настоящее время невозможно. В связи с этим вам необходимо самостоятельно обратиться в органы Росреестра с заявлением и подтверждающими документами (п. 1 ч. 3 ст. 15, ст. ст. 17, 18, ч. 2 ст. 59 Закона № 218-ФЗ; Письмо ФНП от 21.12.2016 № 4785/06-19).

Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона № 218-ФЗ).

 

Порядок фактического принятия наследства

Для фактического принятия наследства рекомендуем придерживаться следующего алгоритма действий.

1. Совершить действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии вами наследства

В указанных действиях должно проявляться ваше отношение к наследству как к собственному имуществу. Так, вы можете вселиться в квартиру наследодателя, сделать там ремонт, установить новые замки и охранную сигнализацию. Также возможно оплатить долги наследодателя или получить от других лиц причитавшиеся ему деньги. Данные действия вы можете совершить самостоятельно или поручить их совершение другим лицам, но должно быть очевидно, что именно вы намерены принять наследство (п. 2 ст. 1153 ГК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9; п. 37 Методических рекомендаций, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).

2. Подайте нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и подтверждающие документы

Документами, подтверждающими фактическое принятие наследства, являются в том числе: справка жилищно-эксплуатационной организации о вашем проживании в наследуемой квартире, квитанции об уплате налогов, договоры о проведении ремонта в квартире и пр. При отсутствии у вас возможности представить такие документы судом может быть установлен факт принятия наследства, при наличии спора подается иск (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9; п. 52 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156).

Госпошлина при этом уплачивается в том же размере, как и в первом случае.

3. Получите свидетельство о праве на наследство

Порядок получения свидетельства при фактическом принятии наследства аналогичен порядку его получения при подаче заявления нотариусу и изложен в пункте 3 для первого случая.

Если нотариус отказал вам в выдаче свидетельства о праве на наследство, попросите его выдать вам постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство с указанием причин такого отказа и обратитесь в суд (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате).

4. Обратитесь в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства

Заявление об установлении факта принятия наследства подается, как правило, в порядке особого производства по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость (п. 1 ч. 1 ст. 262, ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).

Но если в деле, связанном с установлением факта принятия наследства, имеется спор о праве, оно будет решаться в порядке искового производства. В таком случае необходимо подготовить исковое заявление (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).

Независимо от вида производства в заявлении следует указать сведения о том, какие действия, свидетельствующие о принятии наследства, вы совершили и какие доказательства это подтверждают (ч. 1 ст. 263, п. 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

После вступления решения суда в законную силу вы должны обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ).

 

Материалы по теме:

Судебная практика наших юристов — Решение суда об установлении факта принятия наследства

 

Заказать обратный звонок

Уполномоченный по правам человека в РФ

Минюст России разъясняет, как оформить наследственные права в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Обратиться за открытием наследственного дела можно к любому нотариусу в пределах нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства (последнему месту жительства умершего гражданина) в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

Отмечается, что в случае, если наследственное дело уже заведено, а нотариальная контора закрыта на период действия ограничительных мер, заявитель может обратиться в дежурную нотариальную контору, информация о которой размещена на сайте каждой региональной нотариальной палаты. В этом случае нотариус дежурной нотариальной конторы передаст заявление нотариусу, который ведет наследственное дело в порядке ст. 86 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (далее – Основ), в том числе по Интернету, при условии, что документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариусом дежурной нотариальной конторы.

Для открытия наследственного дела можно подать лишь заявление о принятии наследства. Остальные документы (свидетельство о смерти, документы, подтверждающие последнее место жительства наследодателя, состав и принадлежность наследственного имущества, стоимость наследственного имущества и т. д.) могут быть представлены позже, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство (ст. 1163 Гражданского кодекса).

Если заявитель не может лично обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (например, ввиду нахождения в другом субъекте РФ), он вправе подать заявление о принятии наследства через своего представителя или через другое лицо (например, с помощью другого наследника, курьера, нотариуса) или направить заявление по почте. При этом заявление может быть подано как в бумажном виде, так и в форме электронного документа в порядке ст. 103.8 Основ.

Для передачи заявления наследника (его представителя) о принятии наследства через курьера, иного наследника документально оформлять полномочия передающего не потребуется, так как лицо не совершает действий по принятию наследства. Расписка в принятии указанного заявления нотариусом не выдается, поскольку оно будет зарегистрировано в книге специального учета. При этом подпись наследника в заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, в соответствии со ст. 185.1 ГК РФ.

Заявление, направленное по почте, будет считаться поданным своевременно, если сдано оператору почтовой связи до истечения срока для принятия наследства, то есть датировано числом до последнего дня срока включительно. Если наследник пропустил срок для подачи заявления о принятии наследства по уважительным причинам, такой срок может быть восстановлен в судебном порядке (ч. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Права на наследственное имущество подтверждаются свидетельством о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Нотариус при получении заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (на бумажном носителе по почте или в электронном виде в соответствии со ст. 103.9 Основ) после оплаты заявителем нотариального тарифа направит в его адрес свидетельство по почте или в электронном виде.

Минюст России напоминает, что в соответствии со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства может осуществляться также путем его фактического принятия (например, совершения действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии). При этом совершение таких действий в отношении имущества, предназначенного другому наследнику, не влечет у лица возникновения наследственных прав на это имущество.

Принять наследство через представителя можно только в случае, если в доверенности прямо предусмотрено такое полномочие представителя. Для законного представителя доверенность не требуется, но для подтверждения его статуса понадобится свидетельство о рождении. Проживающие с наследодателем наследники признаются фактически принявшими наследство. Подтверждающим документом для этого станет справка о регистрации по месту жительства, выданная органами, осуществляющими регистрационный учет. Указанные наследники могут обратиться к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя для оформления наследственных прав по окончании срока действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сведения об открытии наследственных дел публикуются на сервисе «Реестр наследственных дел» на сайте ФНП в разделе «Публичные реестры». Также на указанном сайте размещена информация об адресах дежурных нотариальных контор.

Принятие наследства. Наследственная трансмиссия | Фонд \»Без Барьеров\»

По теме наследства, мы уже писали что это такое, кто такие наследники и их виды, виды наследования.

Сегодня расскажем как принять наследство и что означает определение «наследственная трансмиссия».

Принятие наследства

Статья 1152 Гражданского кодекса говорит нам о том, что для приобретения наследства его необходимо принять.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. п. 1, 4 ст. 1152 ГК РФ).

Важно понимать, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п.3. ст.1152 ГК РФ)

Срок принятия наследства

Срок принятия наследства не зависит от того, принимается оно по закону или по завещанию.

По общему правилу срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. В медицинском свидетельстве, которое выдается родственникам умершего, указывается, в частности, дата и время его смерти. Таким образом, момент смерти гражданина, а значит и время открытия наследства, может определяться вплоть до часа и минуты конкретного календарного дня. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Если днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, то днем открытия наследства является день и момент смерти, указанный в решении суда. Однако шестимесячный срок принятия наследства в этом случае исчисляется со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1114, абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Как правило, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ).

! С

уществуют также специальные сроки принятия наследства.

В случае если для вас право наследования возникло только вследствие непринятия наследства другим наследником, наследство можно принять в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока с даты смерти наследодателя либо со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

Если право возникло вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника, то можно принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у вас права наследования. Течение срока начинается на следующий день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника (п. 2 ст. 1154 ГК РФ; п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012).

Способы принятия наследства

Предусмотрено два способа принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ):

1) путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство, заявления о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство;

2) совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, если наследник, в частности:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
  • Обратите внимание! В связи с коронавирусной инфекцией работа нотариусов осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Порядок работы рекомендуем предварительно уточнить (п. 1 Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 316).
  • Обратите внимание! Получение компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу

 

В течении шести месяцев со дня смерти наследодателя Вам необходимо написать заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. ст. 1113, 1115, п. 1 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ).

Предварительно вы можете проверить, не открыто ли наследственное дело другими наследниками, на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты с помощью сервиса “Поиск наследственного дела” в разделе “Справочная – Поиск наследственных дел”.

При подаче заявления потребуется паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) (п. 10 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156; п. 5.18 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).

Нотариус обязан разъяснить вам, какие документы необходимо еще представить для получения свидетельства о праве на наследство (п. 4.5 Методических рекомендаций).

Заявление может быть подано наследником лично, представителем наследника, передано другим лицом либо по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. При этом доверенность на передачу заявления другим лицом не требуется.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 1 ст. 1153 ГК РФ; п. п. 5.18, 5.19, 5.23, 5.24 Методических рекомендаций).

Также потребуется представить указанные нотариусом документы, подтверждающие, в частности, основания для призвания к наследованию и факт принятия вами наследства (ч. 1 ст. 72, ч. 1 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 48, 49, 51 Регламента N 156; п. 4.5 Методических рекомендаций).

Если просьба о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче данного свидетельства не требуется при условии указания в таком заявлении состава наследственного имущества (п. 13.1 Методических рекомендаций).

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство вам необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф – при обращении к частному нотариусу) (ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Кроме того, при необходимости оплачиваются услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

При наследовании наследнику выдается свидетельство о праве на наследство.

Права на некоторые виды имущества, полученного по наследству, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах, например, право собственности на квартиру. Полученное свидетельство о праве на наследство является одним из оснований такой регистрации (п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 2 ст. 14 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

С 01.02.2019 после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72, ч. 3, 4 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 3 ст. 3 Закона от 03.08.2018 N 338-ФЗ).

Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ).

Наследственные права на имущество граждан, умерших начиная с 01.01.2015, может оформить любой нотариус на территории нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства (п. 1.3 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).

Фактическое принятие наследства

В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Подайте нотариусу по месту открытия наследства заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и приложить необходимые документы, запрошенные нотариусом. Если документы отсутствуют либо их недостаточно для того, чтобы нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, необходимо подавать заявление в суд об установлении факта принятия наследства

(п. 1 ст. 1153 ГК РФ; п. 52 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156).

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство вам необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф), а также оплатить при необходимости услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 1, 2, 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Если нотариус отказал вам в выдаче свидетельства о праве на наследство, попросите его выдать вам постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство с указанием причин такого отказа и обратитесь в суд (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате).

Заявление об установлении факта принятия наследства в суд

Заявление об установлении факта принятия наследства подается, как правило, в порядке особого производства по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость (п. 1 ч. 1 ст. 262, ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Но если в деле, связанном с установлением факта принятия наследства, имеется спор о праве, оно будет решаться в порядке искового производства. В таком случае необходимо подготовить исковое заявление (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Независимо от вида производства в заявлении следует указать, в частности, сведения о том, какие действия, свидетельствующие о принятии наследства, вы совершили и какие доказательства это подтверждают (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

После вступления решения суда в законную силу вы можете снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ).

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме. По общему правилу в полном объеме гражданская дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18 лет.

Однако несовершеннолетние могут приобрести дееспособность в полном объеме до достижения 18 лет – при вступлении в брак или эмансипации. Указанные лица вправе принять наследство самостоятельно (ст. ст. 21, 27 ГК РФ; п. 5.4 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).

В иных случаях порядок принятия наследства зависит от возраста ребенка, так как дети до 14 лет (малолетние) являются недееспособными, а в возрасте от 14 до 18 лет – частично дееспособными (п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 28 ГК РФ).

Рассмотрим порядок принятия наследства в последних двух случаях (если наследник – несовершеннолетний до 14 лет или старше этого возраста).

Как происходит переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)?
Если наследник открывшегося наследства умер, не успев его принять, право на принятие наследства переходит к его наследникам по закону или завещанию.
 Понятие наследственной трансмиссии

Наследственная трансмиссия – это переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию (трансмитент, или наследник 1), умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Тогда к наследованию открывшегося наследства вместо наследника 1 призываются его наследники (трансмиссары, или наследники 2).

Обратите внимание! Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит, только если имеется подтверждение того, что наследник 1 не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически.

Наследник 1 умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять наследство

Причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества. Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Такая ситуация возникает, если наследодатель и наследник 1 совместно проживали или есть обстоятельства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства наследником 1.

 Умерший наследник 1 не оставил завещания либо завещал только часть имущества

Право на принятие причитавшегося ему наследства, которое он не успел принять в связи со смертью, переходит к его наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

 Умерший наследник 1 завещал все свое имущество

Право на принятие причитавшегося ему наследства, которое он не успел принять в связи со смертью, переходит к его наследникам по завещанию (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник 2 имеет право принять одновременно:

наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник 1 по причине смерти после открытия наследства первого наследодателя;

наследство, открывшееся после смерти самого наследника 1.

Наследник 2 на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять ни то, ни другое наследство. Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

 Наследник 1 умер после открытия наследства, не приняв его, и в этот же день умер наследник 2

В таких случаях с 01.09.2016 для наследственной трансмиссии имеет значение конкретное время смерти граждан (пп. “б” п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 Закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ).

Если они умерли в один день с разницей даже в несколько минут и момент их смерти установлен (например, задокументирован медицинскими работниками), то умерший в более поздний момент, например наследник 2, становится наследником умершего раньше – наследника 1.

Если момент смерти наследника 1 и наследника 2 установить невозможно, то наследственной трансмиссии не возникает, к наследованию призываются наследники каждого из умерших (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Примечание. Применительно к наследству, открывшемуся до 01.09.2016, круг наследников определяется с учетом ч. 4 ст. 4 Закона N 79-ФЗ.

Оформление наследства в порядке трансмиссии

Заявление о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии подается нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя. При этом заявление о принятии наследства, открывшегося после смерти наследника 1, подается нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника 1.

Таким образом, подаются два самостоятельных заявления.

Даже если места открытия наследства того и другого наследодателя совпадают, наследник подает два самостоятельных заявления.

Действия наследника 2 по фактическому принятию наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях следует оценивать относительно каждого наследства.

 Сроки принятия наследства

Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях не совпадают.

В обоих случаях срок принятия наследства начинает течь после открытия наследства наследодателя.

Срок принятия наследства на общих основаниях составляет шесть месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

При этом наследник 2 должен принять наследство в порядке трансмиссии в течение оставшейся после смерти наследника 1 части шестимесячного срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

 Срок принятия наследства пропущен

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства в порядке трансмиссии, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам. Восстановить срок могут и при условии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (ст. 1155, п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

 Трансмиссар умер, не успев принять наследство

Если наследник 2, призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это наследство, право на принятие такого наследства к его наследникам не переходит.

 Ситуации, когда право наследственной трансмиссии не возникает
  1. Наследник 1, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства. Наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ).
  2. Имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник 1 умрет до открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).
  3. Наследодатель и наследник умерли в один и тот же день и момент смерти каждого из них установить невозможно. В такой ситуации граждане считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Обратите внимание! Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам (ст. 1149, п. 3 ст. 1156 ГК РФ).

 Наследник, отвечающий по долгам наследодателя

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника 1, от которого к нему перешло право на принятие наследства (ст. 1175 ГК РФ).

Другие статьи, по теме наследство, можно посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылки в соответствующих раздел.

#фондпрезидентскихгрантов #фондпотанина #душевнаямосква #право #инвалиды #безбарьеров #наследство #принятиенаследства #наследственнаятрансмиссия

Все статьи готовят юристы с инвалидностью. Поддерживая нас вы даете им работу.

Пожалуйста, нажмите на кнопку, переведите любую сумму и помогите нам защитить права инвалидов и других людей, которым ежедневно нужна помощь.

Проект “Центр защиты прав инвалидов” реализует Фонд “Без Барьеров” https://barrier-free.ru при поддержке гранта Фонда Президентских грантов, гранда Мэра, ГБУ Дом общественных организаций г. Москвы/ Адрес: Варшавское шоссе д.76, корп.2 (по предварительной записи) Телефон для связи: 8(985)448-8-448

Похожее

1153 ГК РФ принятие наследства: факт принятия по закону

Гражданский кодекс Российской Федерации – это свод законов, регламентирующих гражданско-правовые отношения. Этот систематизированный законодательный акт имеет сложную структуру. Он разделен на части, которые разрабатывались и вводились в действие поэтапно. Их всего четыре и действие каждой ограничено своей сферой влияния. Вопросы, связанные с правами наследования, регламентированы пятым разделом третьей части ГК РФ (статьями 1110-1185). В частности, статья 1153 ГК РФ определяет способы, по которым осуществляется принятие наследства.

Вопрос принятия наследства не так прост, особенно, если это имущество, требующее перерегистрации прав собственности. Согласно статье 1153 ГК РФ, вступить в права наследования можно следующими способами:

  1. Через подачу нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства. В случае подачи заявления доверенным лицом или отправки его по почте подпись заявителя должна быть заверена нотариально либо должностным лицом, уполномоченным совершать подобные действия. Вступление в права представителем наследополучателя правомочно только в том случае, если его компетенции подтверждены правильно оформленной доверенностью;
  2. Признание, что наследополучатель принял наследство, подтвердив этот факт определенными действиями в отношении наследуемого имущества;
  3. Вступил в управление;
  4. Принял на себя издержки по содержанию;
  5. Закрыл задолженности наследодателя;
  6. Предпринял шаги по защите имущества от порчи и расхищения.

В большинстве случаев законодательный акт – это тезисное руководство к действию, которое объясняет, что следует делать, но не дает полного понимания того, как это реализовать. Для каждой статьи ГК РФ предусмотрены комментарии, которые доходчиво разъясняют не только порядок действий, но и способы их осуществления.

Разъяснения к статье 1153 ГК РФ

Статья 1153 предполагает 2 варианта вступления в право наследования: документально подтвержденный (формальный) и по факту (неформальный). Формальное принятие наследства подразумевает подтверждение претензий наследополучателя с оформлением документов в соответствии с правилами, предусмотренными действующим законодательством. Неформально вступить в наследство можно без оформления каких-либо документов.

В законодательстве Российской Федерации предусмотрено также еще несколько статей, касающихся такой процедуры, как принятие во владение наследства по ГК РФ, имеющих ряд отличий.

Документально подтвержденное принятие наследства

Оформление прав на владение начинается с подачи заявления о намерениях. Этот документ оформляется в нотариальной конторе по последнему адресу прописки покойного. Там же открывается дело. Если наследуемое имущество находится за границей Российской Федерации, документы подаются в посольство или консульство России. В этом случае заверителем выступает консул или сотрудник отдела, которого уполномочили выполнять данную функцию.

При отсутствии государственной нотариальной конторы в административном округе заявление может быть оформлено частным нотариусом, компетенции которого подтверждены соответствующими лицензиями.

Преемник может просто заявить о своих намерениях вступить в наследование, зафиксировав волеизъявление в письменной форме в присутствии нотариуса, или подать запрос на выдачу свидетельства о правомочности вступления в право собственности. И в том, и в другом случае все документы должны быть оформлены в срок, установленный законодательством, который составляет 6 месяцев со дня официального признания смерти наследодателя. Эти сроки регулирует 1154 статья ГК РФ принятие наследства.

Свидетельство о праве вступления необходимо, когда наследуется имущество, требующее смены собственника. В этом случае оно является основополагающим документом в перечне необходимых для оформления передачи права собственности бумаг. Подтверждение права собственности – залог того, что уже никто не сможет претендовать на унаследованное имущество. Заявление о согласии принять наследство оформляется, если наследник не планирует становиться владельцем. Отсутствие свидетельства не помешает преемнику пользоваться имуществом по своему усмотрению, но распоряжаться им он не сможет.

Перечень требуемых документов напрямую зависит от того, какое заявление будет оформляться: о намерении принять имущество или о выдаче свидетельства. Заявление о согласии принятия наследства оформляется нотариусом независимо от комплекта приложенных документов, в то время как запрос на выдачу свидетельства предполагает предоставление всех письменных доказательств правомочности требований наследополучателя.

Подать заявление о согласии на вступление в собственность можно лично, через отправку по почте или с помощью договорного представителя. Заявление пишется в свободной форме. В документе указываются реквизиты заявителя и его паспортные данные. При приеме у нотариуса наследополучатель передает оригиналы документов, подтверждающие его личность, вместе с заявлением.

Нотариус обязан выдать расписку с указанием перечня принятых на рассмотрение документов, датой, личной подписью и печатью нотариальной конторы.

В случае отправления заявления почтой оригинальность подписи наследополучается должна быть подтверждена нотариально. При отсутствии освидетельствования оригинальности подписи заявителя нотариус, открывающий наследственное дело, должен принять документ, чтобы не превысить сроки вступления в наследство. Однако наследнику отправляется уведомление с просьбой выслать правильно оформленную бумагу, или явится в контору лично. Когда заявление отправляется через почтовое отделение, датой подачи считается день его принятия к пересылке.

Подача заявления через договорного представителя обременяется необходимостью оформления доверенности, в которой указываются полномочия доверенного лица. При приеме заявления нотариус удостоверяется в компетенциях заявителей и сверяет подписи. Если у договорного представителя отсутствует правильно оформленная доверенность, заявление принимается, но с условием, что недостающий документ должен быть предоставлен не позднее окончания срока, предусмотренного законодательством.

Если наследник недееспособен или еще не достиг совершеннолетия, подача заявления осуществляется через его законных представителей. В этом случае доверенность не оформляется, но должны быть предоставлены документы, подтверждающие связь с наследополучателем.

Когдапринятие наследства происходит по закону по ГК РФ, в заявлении должны быть перечислены все наследники, которые призваны к принятию наследства в порядке очередности. Если имущество переходит по завещанию, то в заявлении должны быть указаны родственники, имеющие законное право на обязательную долю имущества. Преднамеренное сокрытие данных о возможных наследниках может стать прецедентом для отказа в оформлении свидетельства о праве вступления в наследство и объявлении имеющегося наследополучателя недостойным.

Также, когда наследник умер, не успев принять наследство в определенный срок, вступает в силу статья 1156 ГК РФ, котораяразъясняет, как происходит принятие наследствав случае наследственной трансмиссии.

Законодательством не предусмотрен перечень документов, необходимых для подачи заявления о намерениях принять наследство. Этот документ может быть оформлен в свободной форме. Главное, чтобы в нем присутствовали необходимые данные: реквизиты наследодателя, сведения о преемниках, добровольных отказах от наследства (если таковые имеют место), обоснование вступления в права наследования (по закону или по завещанию), дата приема.

Однако для оформления и выдачи свидетельства такого заявления недостаточно. Принимая заявление о намерении вступить в наследство нотариус предоставляет преемнику перечень документов, которые необходимы для оформления свидетельства.

Неформальное принятие наследства

Факт принятия наследства, согласно ГК РФ, подразумевает непрямое подтверждение преемником желания вступить в права наследования. Волеизъявление преемника подтверждается посредством совершения определенных действий, характеризующих его, как собственника наследуемого имущества. Если наследополучатель проводит какие-либо манипуляции с частью полученного имущества, это расценивается, как согласие на принятие наследственной массы в целом. Любые действия, предпринятые наследополучателем, должны быть произведены в его интересах и направлены на сохранение имущества.

Принятие наследства по факту весьма условно и не является прямым доказательством намерений преемника. Обиженные наследники могут попытаться предоставить суду аргументы, подтверждающие, что даже в случае действия наследополучателя, как собственника, он не планирует вступать в права наследования лично и действует в интересах посторонних лиц.

Считается, что отказаться от принятия наследственной массы может только сам преемник, поскольку побуждающие его сокровенные мысли не являются очевидными для других людей. Однако этот факт не может стать препятствием для попыток третьих лиц опровергнуть правомочность вступления в наследство преемника.

В случае, если наследник решает отказаться от получения наследства, вступает в силу статья 1152 ГК РФ, которая включает принятие наследства, имеющего отношение к выморочному имуществу.

Любые действия наследника, совершенные в отношении принятого имущества должны быть документально подтверждены. Доказательства могут понадобиться в случае возникновения имущественного спора или желания получить свидетельство о праве вступления в наследство. Устные показания заинтересованных лиц не могут быть приняты к рассмотрению, как доказательства того или иного действия.

Для легализации факта неформального принятия наследства нотариус должен приять во внимание все обстоятельства. Если имеются незаконно обделенные родственники, или наследополучатель не располагает доказательствами, подтверждающими его действия, как собственника, свидетельство не выдается.

Недостаточная доказательная база правомочности наследополучателя не является причиной для отказа в оформлении свидетельства. В этом случае юридический факт принятия наследства может быть установлен через суд. При наличии имущественных споров с другими потенциальными наследниками дело рассматривается в суде по месту жительства ответчика, во всех других случаях – по месту прописки истца.

Возможность неформального принятия наследства распространяется не на все виды имущества. Унаследовать акции, паи в капитале кооперативов, интеллектуальную собственность (например, авторские права) можно только через документальное оформление.

Для неформального принятия наследства преемник должен произвести одно или несколько из перечисленных действий:

  1. Взять имущество в управление: использовать его в собственных целях, передавать в аренду третьим лицам, осуществлять деятельность, направленную на сохранность и приумножение наследуемого имущества. К этим действиям может относиться оплата коммунальных платежей, налогов, страховых сборов, имеющих отношение к наследуемой массе. Все эти действия должны быть подтверждены документально;
  2. Предоставить справку из БТИ о том, что преемник был прописан и фактически проживал на одной территории с наследодателем. Если прописка по адресу наследуемой недвижимости имела место, но факт проживания не может быть подтвержден, неформальное вступление в права наследования невозможно. В этом случае преемник должен подать заявление о намерении принять наследство;
  3. Усилить меры по охране наследуемого имущества от расхищения и порчи. Доказательством могут служить документы, подтверждающие установку охранной сигнализации, замены окон и дверей, договора страхования имущества;
  4. Принятие издержек по содержанию наследуемого имущества, в частности: выплата коммунальных платежей, налогов, оплата капитального или косметического ремонта и другие расходы, связанные с обеспечением нормального функционирования наследуемого хозяйства;
  5. Погашение долгов усопшего или получение выплат причитающихся наследодателю от третьих лиц.

Если правопреемник на имущество не уложился в сроки, установленные законодательством, его дальнейшие действия регламентируются статьей 1155 ГК РФ, что подразумевает принятие наследствапо соответствующему заявлению.

Это все комментарии к статье 1153 ГК РФ о способах вступления в наследство. Ответы на любые вопросы можно получить в бесплатной юридической консультации.

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства по ст 1168 гк рф

Очень распространенная ситуация, когда после смерти собственника наследники не могут поделить имущество, в частности, жилье. И здесь возможны различные варианты, в том числе угрозы вселить в свою часть гастарбайтеров, чтобы «мало не показалось». Как выйти из этой ситуации и кто имеет приоритет на получение вещи из наследства целиком, читайте далее.

Общие правила распределения наследства

Правила распределения имущества будут различаться в зависимости от основания, по которому происходит наследование. В соответствии со ст. 1111 ГК, их пока всего два:

  • согласно завещанию. В этом документе и описывается что, кому и в каких долях положено;
  • по закону. Этот вариант действует, если нет завещания. Все оставшееся имущество делится поровну между призывающимися к наследству родственниками.

Все вещи и имущество переходят в долевую собственность к родственникам умершего. Исключения составляют ситуации, когда завещание предусматривает закрепление за каждым наследником определенной вещи целиком.

Важно! Разделить полученное имущество новые собственники могут в течение 3 лет с момента их получения, то есть с момента смерти предыдущего собственника. Недвижимость можно делить только после получения свидетельства о праве на наследство (п. 2 ст. 1165 ГК РФ).

Если все наследники смогли найти компромисс, то между ними может быть заключено соглашение о порядке разделения. Имущество уже принадлежит всем родственникам на праве долевой собственности, следовательно, они могут распоряжаться им на свое усмотрение и могут разделить все имущество не в тех пропорциях, что указаны завещанием или предусмотрены законом, а по своему желанию.

Если распределение происходит в судебном порядке, то суд приостановит рассмотрение дела до момента появления на свет еще одного наследника. Главное — не забыть пригласить потом органы опеки и попечительства. Именно этот орган власти должен следить за соблюдением интересов недееспособных, ограниченных в дееспособности и несовершеннолетних.

Если распределить вещи в натуре невозможно, то можно закрепить за каждым наследником определенную вещь.

Когда одному из них достается в собственность предмет, который имеет наибольшую рыночную цену, то остальные имеют право получить с него компенсацию несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственных долей. Она может быть передана в натуральной форме в виде каких-то вещей, а может иметь денежную форму.

Если раздел происходит в досудебном порядке, то рыночные цены на имущество определяются на момент смерти их предыдущего собственника. Если идет процесс в суде, то на момент рассмотрения такого дела (п. 57 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29.05.2012).

Законом не регулируется строгая форма соглашения. Оно может быть заключено даже устно. Но безопаснее будет составить документ. Это может быть простая письменная форма, указывающая, что, кому и в каком размере переходит, данные и подписи сторон. Такой документ понадобится при регистрации права на недвижимость, в этом случае он является обязательным.

Кто имеет преимущество

Если договориться родственникам между собой не получилось, то раздел имущества необходимо производить, учитывая ст. 1168 и 1169 ГК РФ. В данных нормах определено, кто и на что имеет преимущественное право: кому и в каких частях переходит определенная вещь, если все наследство в равных долях в натуре разделить не получается.

Если в наследство входит часть вещи, то преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства имеет собственник второй части.

Пример: муж и жена были собственниками квартиры в равных долях. После смерти жены осталось наследство, в том числе и половина квартиры. Преимуществом на ее получение обладает муж.

Если нет родственников, которые владели вещью совместно с умершим, но есть те, кто продолжительное время пользовался ею с согласия наследодателя, то преимущественным правом обладают они. Конечно, в данном случае речь идет только о законном пользовании, когда собственник дал на это свое согласие.

Пример: собственник автомобиля — отец. Пользуется им дочь. После смерти отца преимущественное право на получение машины будет у дочери.

В п. 3 статьи 1168 ГК РФ законодатель отдельно оговорил ситуацию с жилплощадью. Преимущественным правом на получение жилья обладает родственник, который продолжительное время проживал с умершим, при условии, что другой жилплощади у него нет.

При этом важно понимать, что речь идет не только о праве собственности на другую жилплощадь, но и о договоре социального найма (когда есть муниципальное жилье) либо об аренде. То есть если у проживавшего с умершим есть жилье, предоставленное по договору социального найма, то он преимущества не имеет.

Пример: собственник квартиры отец, с ним проживала дочь, так как другого жилья у нее нет. После смерти отца преимущественным правом на получение жилплощади обладает дочь.

Раздел предметов домашнего обихода оговаривается в ст. 1169 ГК РФ. Правом получить такие вещи обладают родственники, проживавшие с умершим на одной жилплощади. Время совместного проживания на исход дела не влияет.

Не могут быть признаны предметами домашнего обихода вещи, которые имеют историческую или художественную ценность либо которые признаны антиквариатом. Если спор дошел до суда и предметом спора стали такие вещи, то для вынесения правомерного решения суд обязательно назначает экспертизу.

Когда решается вопрос о выплате компенсации наследнику, получившему меньший размер наследства, чем ему было положено, нужно учитывать некоторые особенности, установленные в п. 54 Постановления Пленума ВС № 9 от 29.05.2012.

Когда переходит неделимая вещь, в том числе и недвижимость, компенсация выплачивается, только если получатель с ней согласен.

То есть он не имеет возражений ни по поводу разделения наследства таким образом, ни по поводу размера предоставляемой компенсации. Если возникает спор, то он решается в суде.

Если происходит разделение предметов домашнего обихода, то согласие на компенсацию не требуется.

Важно понимать, что преимущество — это право, а не обязанность, а значит обладатель такого права может от него отказаться. Тогда разделение предметов будет происходить в общем порядке.

Вывод. Чтобы получить вещь в единоличное пользование, нужно: чтобы она была неделимой, чтобы ее часть принадлежала наследнику по праву собственности или чтобы наследник пользовался ей до момента смерти наследодателя.

Неделимая вещь

Любое из описанных выше преимущественных прав действует только в отношении неделимой вещи. То есть такой, которую в натуре разделить нельзя. В соответствии со ст. 133 ГК РФ, такая вещь может выступать только как единый объект прав, и ее разделение приводит к изменению ее назначения. Такими предметами служат машина, рояль, диван, гараж, сарай, комната в коммунальной квартире.

В абз. 2 п. 3 ст. 252 ГК РФ упоминается о неделимой вещи. Ею признается такой предмет, который нельзя разделить в силу закона или когда разделение приводит к несоразмерному ущербу. То есть когда ухудшается техническое состояние, уменьшается стоимость или теряется художественная ценность (п. 35 Постановления Пленума ВС № 6, Пленума ВАС № 8 от 01.07.1996).

В этом контексте стоит обратить еще внимание на такое понятие, как сложная вещь (ст. 134 ГК РФ). Это вещь, состоящая из нескольких составляющих, при разделении которых она теряет свою ценность или меняет свойства.

Сложная вещь тоже является неделимой. Например, не разъединяются предметы гарнитура, сервиза и т.д. Но стороны могут прийти к соглашению и разделить сложную вещь, то есть установить ее делимость.

На практике не всегда все просто. Если решить, является ли вещь делимой или нет, не удается, то назначается экспертиза. И в рамках конкретного дела уже в суде разрешается вопрос о разделении. Предугадать исход дела невозможно, так как по этому вопросу сложилась очень противоречивая практика.

Например, Саратовский областной суд в апелляционном определении № 33-2636/2015 от 25.08.

2015 посчитал, что если земельный участок можно разделить таким образом, чтобы обеспечить на его части отдельные входы и позволить собственникам его частей соблюсти градостроительные нормы, то участок признается делимым.

А Верховный суд Республики Татарстан в апелляционном определении № 33-1543/2016 указывает, что принцип неделимости усадебного участка закреплен в ст. 1 Земельного кодекса.

Немного проще ситуация обстоит с квартирами и домами. Чаще они признаются неделимыми в силу невозможности обустроить дополнительные вспомогательные помещения. Справедливости ради стоит заметить, что устоялась прочная судебная практика в отношении транспортных средств — автомобилей, тракторов, кранов. Их признают неделимой вещью без экспертизы.

Судебный процесс

Вернемся к ситуации, описанной в начале статьи. Этот спор будет решаться в районном суде. Адрес выбирается по месту открытия наследства, а если вопрос связан с конкретной вещью, тем более недвижимостью, — по месту нахождения такой вещи. Сторонами спора будут все вступившие в права наследники.

Если наследник имеет преимущественное право при разделе наследства, то ему следует подать иск о признании права собственности на весь объект, в нашем случае на жилье. В ходе судебного разбирательства потребуется доказать свое преимущество:

  • предоставить выписку из ЕГРН, если истец — совладелец;
  • выписку из домой книги или документ о регистрации по месту жительства, если истец просто проживал вместе с умершим.

В процессе судебного заседания определяется размер денежной компенсации, которую придется выплатить в пользу ответчиков, поэтому нужно предоставить выписку о кадастровой стоимости. Главное — не забыть о сроках исковой давности: все это нужно сделать в течение 3 лет.

Заключение

Если в состав наследства входит неделимая вещь, то приоритетным правом на ее получение обладают собственники, если их нет, то те, кто пользовался ей, проживал в жилом помещении совместно с умершим. Распределение наследства между родственниками может произойти по соглашению. Если достичь согласия не получилось, то спор решается в суде.

Источник: https://zakonoved.expert/naslednikam/razdel-nasledstva/preimushhestvennoe-pravo.html

Кто имеет преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства по ст 1168 ГК РФ и кому достается неделимое имущество

Обычно при разделе имущества наследодателя между наследниками одной очереди используется принцип наделения каждого из них равным количеством материальных благ. Но подобное возможно не всегда. Автомобиль, к примеру, нельзя поделить между несколькими гражданами, поскольку он относится к неделимым вещам.

Для разрешения подобных вопросов законодатель ввел понятие преимущественного права при разделе наследства. Следует разобраться, что это такое, какими законами регулируется данное понятие и какова судьба неделимого имущества при его наследовании.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону


+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28
 

Это быстро и бесплатно!

Понятие преимущественного права

Наследственному праву полностью посвящена 5 глава Гражданского кодекса Российской Федерации. Нормами, обозначенными в этом своде законов, регулируется процедура наследования и права граждан, принимающих в ней участие. Согласно им, лица, относящиеся к одной очереди наследников, наследуют равные доли имущества покойного. Однако на практике иногда происходит иначе.

Законодатель предусматривает определенные исключения из этого правила.

Кроме обязательной доли наследства, в современном законодательстве также выделяется такое понятие, как преимущественное право наследования неделимого имущества. Гражданин, обладающий подобной привилегией – первостепенный претендент на получение неделимой наследственной массы.

Что прописано в законодательстве

Этому вопросу посвящены сразу несколько статей Гражданского кодекса. В первую очередь следует выделить ст. 1168. Кроме того, понятие регулируется статьей 1169. Косвенно этого вопроса касается также и ст. 1170. В целом вопросу наследования посвящена 5 глава указанного свода законов.

Содержание статей, перечисленных выше, следующее:

  1. Статья 1168 ГК РФ состоит из трех частей. Главное ее предназначение – перечисление категорий граждан, которые могут получить преимущественное право в случае наследования неделимого имущества. Также эта часть ГК регулирует очередность принятия наследственной массы в случае, если в очереди есть несколько категорий наследников, прописанных в статье.
  2. Статья 1169 ГК РФ посвящена разделу между наследниками предметов домашнего обихода. Она определяет, кто именно будет наследовать такие вещи, поскольку в большинстве случаев они не поддаются разделу.
  3. Статья 1170 ГК РФ решает проблему возникновения неравномерного распределения наследственной массы в случае использования преимущественного права. Так, если возникла подобная ситуация, гражданин, получивший несоразмерную долю наследства, обязан передать другим наследникам предметы из своей части унаследованных материальных благ или выплатить им денежную компенсацию. До того момента, пока это не будет сделано, преимущественное право использоваться не может. Однако наследники вправе составить соглашение, которым определится другой порядок разрешения данного вопроса.

При распределении материальных благ погибшего с учетом преимущественного права наследования необходимо ориентироваться на эти законодательные нормы.

Определение неделимого имущества

Когда в наследовании заходит речь о неделимом имуществе, имеется в виду юридическая трактовка этого термина, а не его физические характеристики. То есть, хотя некоторые вещи можно физически разделить, в том числе путем деформации их структуры, это не значит, что они считаются разделимыми в наследственном праве.

Чтобы понять, что именно относится к неделимым вещам, следует обратиться к действующему законодательству.

Этому вопросу посвящена 133 статья Гражданского кодекса. В соответствии с ней, неделимыми называются вещи, которые обладают следующими характеристиками:

  1. Их невозможно разделить, не разрушив и не повредив. Также следует учесть, что неделимой считается вещь, назначение которой будет изменено в случае ее разделения.
  2. Они выступают в обороте как единый объект вещных прав. То есть если имущество состоит из нескольких элементов или составных частей, но без них не может выполнять свою основную функцию, разделять его нельзя.
  3. В случае замены одних составных частей имущества другими, его назначение останется прежним, существенные свойства вещи будут сохранены.
  • Исходя из этого, можно сделать вывод, что неделимым имуществом называются вещи, которые нельзя разделить без физического разрушения и повреждений.
  • К этой категории также относятся вещи, состоящие из нескольких компонентов, если потеря одной из составных частей приведет к тому, что предмет не сможет работать по назначению.
  • К подобным вещам относятся:
  • автомобили;
  • телевизоры;
  • ноутбуки;
  • сервизы.

Хороший пример в этом случае – обычный чайный сервиз. На практике его можно разделить на составные части, которые по отдельности будут пригодны к использованию. Однако если убрать определенные компоненты, сервиз перестанет быть сервизом, а превратится в простой набор посуды.

Именно по причине того, что в случае раздела вещь повреждается или теряет свое назначение, она не может быть передана нескольким лицам. Поэтому законодатель ввел понятие преимущественного права наследования на подобное имущество.

Кто может воспользоваться преимущественным правом

Этот вопрос рассматривается в 1168 статье ГК. В ней четко перечислены категории граждан, которые наследуют неделимые материальные блага.

Согласно этому документу, преимущественным правом на неделимую вещь на наследство при его разделе имеют наследники:

  • которые были собственниками имущества вместе с покойным. Если у лица, входящего в круг наследников, есть право собственности на какой-либо предмет, он наследует его в первую очередь. Причем не имеет значения, пользовался ли кто-либо этим предметом и в течение какого промежутка времени. Право собственности стоит выше права пользования;
  • пользовавшиеся неделимой вещью. Если имело место частое использование неделимой собственности кем-либо из наследников, они имеют преимущественное право на получение этого имущества. Но только в том случае, если у предмета нет еще одного собственника;
  • которые, не имея своего жилья, проживали в неделимом жилом помещении вместе с наследодателем вплоть до момента открытия наследства. Такие граждане также обладают преимущественным правом наследования.

Важно! В любом случае законодатель защищает собственника имущества, а не лицо, которое им часто пользовалось или проживало в нем.

Заключение

Некоторые категории наследников обладают преимущественным правом получения неделимого имущества. Оно регулируется ст. 1168 и 1169 ГК РФ. Привилегией могут воспользоваться собственники наследуемого имущества, лица, которые им часто пользовались или проживали в нем (при условии отсутствия у последних другого жилья).

Использование данного инструмента часто влечет за собой возникновение неравномерного распределения вещей между наследниками. Проблема решается путем компенсации другим участникам процесса (денежной либо уступкой части наследственной массы).

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
 

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28

 

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://101jurist.com/pravo/nasledovanie/preimuschestvennoe-pravo-pri-razdele.html

Преимущественное право при разделе наследства

Если наследодатель не оставил четких указаний по поводу распределения наследства между преемниками, в общем случае закон предусматривает раздел имущества равными долями.

Некоторые родственники обладают первенством, называемым преимущественным правом, в возможности получить долю собственности.

Особенно привилегия актуальна, если в составе наследства содержится неделимая вещь, и арифметически поровну поделить имущество не получается.

Использованием преимущественного права осуществляется переход от общей долевой собственности к получению наследственной доли одним из преемников.

Такой вариант возможен при разделе наследства и по закону, и по завещанию. Если другие преемники не соглашаются с преимущественным правом одного из них (не получается заключить письменное или устное внесудебное соглашение), заинтересованное лицо может обратиться в суд, чтобы отстоять интересы.

Возможность реализовать первоочередное право на наследуемый объект остается за наследником до истечения трехлетнего срока после открытия наследства. За это время заинтересованная сторона должна принять свою долю наследства, иначе потом раздел имущества будет происходить на общих основаниях согласно ст. 245-255 ГК (Гражданского кодекса) РФ.

Преимущественное право дает возможность получить в пользование неделимую вещь — то есть такую, разделение или нарушение целостности которой приведет к ее негодности или невозможности полноценного использования.

Лица, обладающие преимущественным правом

Преимущества появляются у наследника в случае, если он является совладельцем объекта, к наследованию которого призывается группа лиц, постоянно использовал вещь или проживал на жилплощади. Основания, дающие привилегии к получению доли наследства, оговорены в ст. 1168 ГК РФ.

Бывает, что наследник совместно с наследодателем (при жизни последнего) выступали собственниками вещи, ставшей частью предназначенного к наследованию имущества. Такой преемник сможет использовать преимущество на обретение доли этого объекта в счет причитающейся части наследства.

Не подлежит физическому разделению жилое помещение. Наследник, проживающий в нем и не имеющий других вариантов места обитания, имеет право претендовать на жилье в рамках своей доли наследства (если у других правопреемников нет права собственности на объект).

Преимуществом на обладание неделимой вещью из состава наследства наделяется преемник, постоянно пользовавшийся ею, тогда как другие наследники никогда не использовали.

То же касается предметов обихода: их вправе получить тот, кто проживал с наследодателем и пользовался домашней утварью (ст. 1169 ГК). Антиквариат, объекты искусства, профессиональный инструмент, книги и личные вещи умершего не считаются предметами обстановки.

Не допускается раздел предприятия, являющегося частью наследства. Преимущественное право на него получит наследник, являющийся частным предпринимателем, либо юридическое лицо (если оно есть в перечне преемников).

Компенсация несоразмерности получаемого имущества и доли в наследстве

Неделимые предметы и имущество, входящие в состав наследства, зачастую имеют высокую стоимость, несоизмеримую с ценой остального имущества. Наследник, получающий такую собственность в качестве части наследства, зачастую обязуется возместить другим преемникам разницу в стоимости в сравнении с их долями (ст. 1170 ГК РФ).

Вместе с правом преимущества преемник не получает законной возможности увеличить наследуемую часть. Для уравнивания долей, а также для защиты интересов других правопреемников и устранения разницы между имуществом, причитающимся каждому из них, используется компенсация.

Преемник, наделенный законом первоочередной возможностью получить в пользование вещь, может, но не обязан возмещать разницу.

То есть если родственники и другие наследники придут к совместному решению о ненужности компенсации, она может не предоставляться.

Суд не будет рассматривать претензии преемников по поводу возмещения разницы, если истекло три года после момента смерти наследодателя.

Компенсация наследником, заявившим о преимущественном праве на часть имущества, может быть выплачена деньгами или взята из оставшейся собственности наследодателя, включенной в состав наследства.

Заключение

  • Если частью наследства является неделимый предмет (квартира, авто, лодка и т.д.), его может получить один из наследников, обладающий преимущественным правом.
  • Привилегированному преемнику часто назначается выплата компенсации в пользу других претендентов на имущество, если разница в стоимости долей наследников существенна.
  • Преимущество можно реализовать или оспорить в течение трех лет после открытия завещания. Далее, согласно закону, такая возможность отменяется.
  • Преимущество в получении доли наследства имеют совладелец имущества, а также наследник, пользующийся конкретной вещью или проживающий в квартире, которая подлежит разделу (если у него нет другой жилплощади).

Источник: https://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/razdel/preimushhestvennoe-pravo/

Россия создает отечественную альтернативу иностранным трастам и фондам

Российские владельцы бизнеса традиционно прибегали к гибким инструментам иностранного права для планирования наследования и защиты активов, таким как популярный Privatstiftung в Лихтенштейне и аналогичные структуры в юрисдикциях гражданского права и некоторых странах общего права. Они также использовали различные международные трасты (например, на Кипре, Джерси, Каймановых островах и многих других популярных странах общего права), страхование жизни и другие инструменты.

Несмотря на то, что все это хорошо зарекомендовавшие себя и надежные варианты, многие российские владельцы бизнеса не решались использовать их из-за сложной юридической структуры, высоких затрат и языковых требований. Такие инструменты также не всегда хорошо работают с чисто внутренними активами в России, которые требуют повседневного управления, такими как российские коммерческие организации.

Чтобы предоставить внутреннюю альтернативу, в России в 2018 году была введена концепция наследственных фондов, которые, как и завещательные трасты, могут быть созданы только после смерти учредителя.По этой причине и по своей относительной новизне фонды наследования еще не прижились в России.

Тем не менее, поскольку многим российским владельцам бизнеса сейчас за 50, 60 и 70 лет существует потребность в более гибком внутреннем инструменте для перехода бизнеса к корпоративному управлению через профессиональное управление и для защиты интересов наследников, не прибегая к инструментам иностранного права и законы иностранных юрисдикций.

Для удовлетворения этого растущего спроса в России была введена новая концепция частных фондов, которые с 1 марта 2022 года будут дополнять фонды наследства.Но, в отличие от существующих фондов наследования, они могут быть созданы и испытаны при жизни их основателей.

Российские и зарубежные активы стоимостью не менее 100 млн рублей могут быть переданы в фонд; сюда входят денежные средства, инвестиционные портфели, недвижимость, бизнес-активы (доли и доли в коммерческих организациях) и другое имущество. При финансировании фонда необходимо соблюдать ограничения на валютные операции между резидентами России.Например, будучи резидентом валютного контроля в России, частный фонд по российскому праву не может принимать в качестве взноса иностранные акции и аналогичные активы от учредителей-резидентов из России.

Имущество, переданное фонду, не входит в состав имущества учредителя; она не является семейной собственностью и не может быть поделена в случае развода. Учредитель несет субсидиарную ответственность по финансовым обязательствам фонда, а фонд — по обязательствам учредителя в течение трехлетнего периода после учреждения фонда (пять лет в исключительных случаях, например, если у кредиторов есть уважительные причины). за несвоевременную подачу претензий).Однако фонд не несет ответственности по обязательствам бенефициаров, и они не несут ответственности по обязательствам фонда.

Нет требования публиковать отчеты об использовании имущества фонда. Информация об условиях управления и другие внутренние документы фонда являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам, за некоторыми исключениями: реквизиты частного фонда будут доведены до сведения кредиторов учредителя и государственных органов. в России.Российским властям также будут известны имена получателей и произведенные им платежи.

Предусмотрена максимальная гибкость при структурировании управления фондом. Закон не устанавливает никаких требований к менеджерам, таких как лицензии или другая квалификация; Таким образом, фонд может управляться широким кругом лиц, например, доверенными советниками и / или юридическими лицами учредителя, но не самим учредителем или бенефициарами. Эквивалент частной трастовой компании может быть создан в России или за рубежом для управления частным фондом.

Учредитель может входить в состав высшего коллегиального органа и наблюдательного совета фонда; в таком случае их одобрение может потребоваться для заключения определенных сделок, указанных учредителем в учредительных документах фонда. Учредитель также может изменить устав, условия и внутренние документы частного фонда в течение их жизни. Для дополнительного контроля также можно создать надзорный орган — аналог протектора (enforcer) в трасте.

Бенефициарами фонда могут быть члены семьи или другой группы лиц, но не коммерческие организации. Такие лица могут получать регулярные или разовые выплаты при наступлении условий, установленных учредителем, но не могут участвовать в управлении бизнесом, переданным в частный фонд. Бенефициары имеют право требовать информацию о деятельности частного фонда в случаях, предусмотренных уставом, а также право требовать аудита фонда.Фонды не подлежат обязательному государственному аудиту. Учредитель также может быть бенефициаром и получать регулярные выплаты в течение своей жизни от фонда, который он учредил.

Для новых частных фондов еще не введены специальные льготы по налогам и валютному контролю. Таким образом, частный фонд, являющийся некоммерческой организацией в соответствии с российским законодательством, является полностью налогооблагаемым субъектом, который может облагаться 20% -ным российским налогом на прибыль (включая инвестиционный доход), НДС, налогом на имущество и другими применимыми налогами, а также подчиняется правилам КИК в отношении своих зарубежных активов.Он может пользоваться обычными налоговыми льготами, например, освобождением от участия в размере 0% для квалифицируемых дивидендов. Но в настоящее время нет специального исключения для распределения капитала, такого как то, которое доступно иностранным юридическим трастам.

Фонд действует как налоговый агент для целей индивидуального подоходного налога. Выплаты получателям облагаются индивидуальным подоходным налогом по ставке 13% или 15% для резидентов и 30% для нерезидентов. Бенефициарам не нужно будет самостоятельно подавать налоговые декларации или платить налог с выплат из фонда.

Использование новых частных фондов могло бы сократить количество споров о наследовании в России по поводу бизнес-активов и обеспечить непрерывность и профессиональное управление российским бизнесом. Это также может предотвратить нецелевое использование средств и обеспечить долгосрочную финансовую поддержку членам семьи.

Однако для того, чтобы они стали популярным инструментом управления капиталом и планирования преемственности для состоятельных людей в России, необходимо исправить некоторые из первоначальных недостатков правового и налогового режима, применимого к новым частным фондам, а также развивать российские законы и надежная судебная практика по защите активов.


1 Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

Институт долевого участия как форма ограничения допустимости (завещательной свободы) в наследственном праве России и ряда зарубежных стран

Руслан Михайлович УШАКОВ и Владимир Николаевич ГАВРИЛОВ

37-я конференция IBIMA: 30-31 мая 2021 г., Кордова, Испания

Аннотация:

В статье анализируются проблемы гражданско-правового регулирования института долевого участия в наследстве в России и ряде зарубежных стран сравнительно-правовым методом.Предмет исследования — правоотношения, возникающие в связи с определением оснований для присуждения и размера установленной законом доли в наследстве. Целью исследования является систематизация развития доктрины по теме, сравнение ее с соответствующей российской и зарубежной практикой, а также формулирование собственной научной позиции. В ходе исследования использовались диалектический метод, общенаучные методы анализа, аналогии, а также системный метод, применялся специальный юридический метод, в частности, сравнительный подход.В результате авторы на основе анализа действующего российского и зарубежного гражданского законодательства предлагают пути решения выявленных вопросов путем внесения изменений в ГК РФ № , 1994, № . В частности, доказано, что для защиты интересов принудительных наследников действующее российское наследственное законодательство должно быть дополнено положением о необходимости оценки уровня потребности в завещании недееспособных наследников, в первую очередь — недееспособных иждивенцев, при принятии решения о наличии права на наследство. размер установленной законом доли должен быть уменьшен или отказано в ее присуждении.Доказана целесообразность оформления перечня обстоятельств, связанных с финансовым положением принудительного наследника, которые суд должен учитывать при решении вопроса об уменьшении размера установленной законом доли или об отказе в ее присуждении.

Наследование имущества за рубежом

Рано или поздно каждый человек, владеющий недвижимостью, начинает задумываться о том, что будет с его имуществом после его смерти.

Современная система гражданского права предусматривает два варианта передачи имущества умершего собственника его наследникам. Если лицо не составило завещания, его имущество будет передано его наследникам в порядке, предусмотренном законом для наследования.

Независимо от того, какое имущество входит в состав наследства и в каком порядке оно передается по наследству, принятие наследства в любом случае остается одинаковым.

Открытием наследства является день смерти наследодателя.Срок присоединения к наследству определяется Гражданским кодексом в течение шести месяцев. В этот период наследники должны обратиться в нотариальную контору, предоставить свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, и выписку с последнего места жительства (регистрации) умершего.

Имущество включает в себя все имущество умершего, за исключением личных неимущественных прав и других нематериальных благ, таких как:

  • Право авторства, согласно которому наследники не могут называть себя авторами произведения;
  • Право на имя, то есть наследника, не решает вопросов, связанных с тем, под каким именем или псевдонимом будет опубликовано произведение;
  • Право на неприкосновенность произведения, согласно которому произведение должно использоваться в форме, созданной автором.

В наследство может входить не только имущество, находящееся на территории Российской Федерации, но и все имущество наследодателя, находящееся в других странах.

При наследовании имущества, находящегося за границей, необходимо учитывать, что в этом случае правила наследования будут регулироваться законодательством других стран.

Согласно российскому гражданскому законодательству имущество передается по наследству в соответствии с законодательством страны, последним резидентом которой являлся наследодатель. Таким образом, при принятии решения о применении законодательства той или иной страны гражданство умершего не имеет принципиального значения.Важно, где наследодатель проживал до своей смерти.

Однако в отношении недвижимого имущества применяется процедура наследования, установленная в стране, где это имущество находится.

Законы европейских стран аналогичны нормам Гражданского права Российской Федерации, хотя в каждой стране есть свои особенности.

Например, при наследовании собственности в Великобритании наследники должны сначала произвести платежи по долговым обязательствам умершего перед кредиторами, после чего они должны уплатить все налоги, причитающиеся государству.

Во Франции дела обстоят немного иначе. Сначала нужно заплатить налоги, а потом расплатиться с кредиторами.

Следует отметить, что, в отличие от России, в большинстве стран наследники должны платить налог на наследство.

Ставка налога в основном варьируется в зависимости от суммы, в которой оценивается недвижимость. Например, в Англии налог на наследство (IHT) платят наследники умершего, которые перешли в его / ее наследство. Имущество стоимостью менее 325 000 не облагается налогом на наследство.Имущество, превышающее сумму в 325 000 фунтов стерлингов, будет облагаться налогом по ставке 40%. Для людей, состоявших в законном браке до смерти одного из супругов, этот порог увеличивается до 650 000 фунтов стерлингов.

Во Франции налоги на наследство также платят наследники. Размер налога зависит от степени родства наследника и наследодателя. При совместной собственности на недвижимость супруги имеют на нее равные права. После смерти одного из супругов все имущественные права переходят к другому супругу без уплаты налогов.Если брак не был зарегистрирован, люди, живущие вместе, считаются посторонними и платят налоги независимо от периода совместного проживания и ведения общего домохозяйства. Только после смерти второго супруга имущество переходит к детям, родившимся в этом браке. Дети уже обязаны платить налог на наследство.

Ставки налога на наследство во Франции составляют от 20% в случае прямой линии до 60% для наследников, имеющих более отдаленное родство, или наследников, не состоящих в родстве.

Наследники не обязаны платить налог на наследство в Болгарии. За исключением ситуаций, когда объект стоимостью более 250 000 левов передается третьим лицам, не являющимся родственниками.

При наследовании имущества за границей следует помнить, что периоды наследования в разных странах различаются по продолжительности. Срок наследования варьируется от 3 месяцев до года. В некоторых странах, например в Болгарии, восстановить период довольно просто. В других странах, например в Латвии, наследник, пропустивший период наследования, должен доказать в суде, что у него были веские причины не унаследовать имущество в срок.

Ряд различий заключается в определении родословной наследников и условий наследования. Например, Гражданский кодекс Германии предусматривает пять линий наследников:

  • Первая категория — прямые потомки наследодателя;
  • Вторая категория — родители наследодателя и прямые потомки;
  • Третья категория — дедушки и бабушки наследодателя и прямые потомки;
  • Четвертая категория — прадеды наследодателя и прямые потомки;
  • Пятая категория — прапрапрадеды наследодателя и прямые потомки.

Гражданский кодекс Франции предусматривает, что наследуемое имущество передается по нисходящей линии. При отсутствии родственников данной категории имущество делится поровну между потомками по отцовской и материнской линии. Законы также предусматривают положение о боковом наследовании.

В Республике Кипр родители относятся ко второй линии наследства, но не к первой. В первую строку входят только дети наследодателя, а супруги выделены отдельно.У них есть особые права наследования: если есть дети, они имеют преимущественную долю наследства (3/4), а на остальное могут претендовать супруги. Если детей нет, супруг имеет право владеть не менее чем половиной имущества. На Кипре действует ограничение на свободное распоряжение имуществом по завещанию. Это означает, что указанные доли обязательны не только для наследования по закону, но и при наличии завещания. Они считаются обязательными акциями в соответствии с законодательством Кипра.

В любом случае для наследования имущества, находящегося за границей, наследник должен сначала подать заявление о принятии наследства у нотариуса в России.

На основании этого заявления открывается дело о наследовании и наследовании. При получении свидетельства о праве на наследство, свидетельство должно быть апостилировано. Апостиль дает право наследнику действовать на основании этого документа за границей.

После получения апостилированного свидетельства о праве на наследство наследник может обратиться к нотариусу в стране, где находится данное имущество. Нотариус, ответственный за дело о наследовании в соответствующей стране, проверит наличие других претендентов на наследство, а также неоплаченных долгов и налоговых платежей, которые учитываются этим активом.

После всех необходимых процедур наследник получает свидетельство государственного образца страны, в которой находится наследство, имущество подлежит обязательной регистрации в соответствующем реестре.

Как упоминалось ранее, существует два способа наследования: по закону и по завещанию. Однако при наследовании по завещанию весьма вероятно, что наследники не получат всего, что наследодатель намеревался передать им. С одной стороны, завещание может быть оспорено в суде, с другой стороны, закон предусматривает обязательную долю наследников, которые находятся на иждивении умершего.Обязательные наследники имеют право на половину того, что они могут требовать по закону. Например, если по закону у наследодателя был один наследник, являющийся несовершеннолетним ребенком, независимо от того, в отношении кого исполняется завещание, наследник по закону получит половину наследственного имущества.

Обеспечить максимальную защиту своих активов как в течение жизни, так и после смерти можно путем создания траста или семейного фонда. При передаче активов в траст собственник передает свое имущество в доверительное управление, но остается бенефициаром.Де-юре учредитель траста не является владельцем доверенных активов, но де-факто остается им. Можно подробно указать не только порядок управления и права бенефициара, но и описать процедуру наследования доверенного имущества в договоре доверительного управления.

Учитывая, что доверительное имущество формально не является активом бенефициара, оно не включается в состав имущественной массы; соответственно, правила об обязательной доле в наследстве к нему не применяются.Помимо защиты воли наследодателя и самих активов, трасты имеют еще одно преимущество перед обычным завещанием о налогообложении доходов, передаваемых в собственность наследникам. Налог уплачивается только при получении денег от траста в качестве прибыли или дивидендов.

Среди иностранных активов, которые могут быть включены в наследство, банковские счета передаются по наследству в особом порядке.

На практике, в случае смерти владельца счета, его / ее счет должен быть заморожен банком до тех пор, пока его / ее наследники не заявят о себе и не будут идентифицированы.Все заявившие о себе наследники будут считаться банком правопреемниками владельца счета. Банк не делит средства на счете в соответствии с наследственным законодательством. Счет будет разблокирован только тогда, когда банк получит исчерпывающую информацию обо всех наследниках. Основанием для доступа к активам, хранящимся на счете, является платежная инструкция, которая должна быть подписана в присутствии и с согласия всех наследников. В случае несогласия одного из наследников доступ будет заблокирован до тех пор, пока все наследники не согласятся подписать общую платежную инструкцию или общую инструкцию о переводе денежных средств.

Банк обычно запрашивает у наследников особые документы. Кроме того, они должны предоставить доказательства своего статуса законных наследников учетной записи.

Владельцам иностранных активов важно при жизни убедиться, что их наследники имеют всю необходимую информацию об имуществе, счетах и ​​активах, которые должны быть переданы в их собственность. Эта информация значительно облегчит им процедуру получения наследства.

Россия: Отечественная альтернатива иностранным трастам и фондам

Вкратце

С 1 марта 2022 года владельцы российского бизнеса смогут передать бизнес и личное имущество на сумму не менее 100 млн рублей в новые частные фонды, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1

В отличие от наследственных фондов, которые не прижились в России, частные фонды могут создаваться и проверяться при жизни их учредителей. Кроме того, они удовлетворяют потребность в более гибком внутреннем инструменте для перевода бизнеса на профессиональное управление и защиты интересов наследников.
Использование новых частных фондов могло бы сократить количество споров о наследовании в России по поводу бизнес-активов и обеспечить непрерывность и профессиональное управление российским бизнесом.Это также может предотвратить нецелевое использование средств и обеспечить долгосрочную финансовую поддержку членам семьи.


  • Альтернатива иностранным фондам и трастам . Частные фонды являются российским эквивалентом фондов, учрежденных в юрисдикциях гражданского права (включая популярный Privatstiftung в Лихтенштейне), и могут использоваться вместо иностранных трастов и фондов.
  • Финансирование . В фонд могут быть переданы российские и зарубежные активы стоимостью от 100 млн рублей; сюда входят денежные средства, инвестиционные портфели, недвижимость, бизнес-активы (доли и доли в коммерческих организациях) и другое имущество.При финансировании фонда необходимо соблюдать ограничения на валютные операции между резидентами.
  • Защита активов . Переданное фонду имущество не входит в состав имущества учредителя; она не является семейной собственностью и не подлежит разделу в случае развода. В течение трех лет с момента создания фонда (пять лет в исключительных случаях, если кредиторы имели уважительные причины для несвоевременной подачи требований) учредитель несет субсидиарную ответственность по финансовым обязательствам фонда, а фонд — по обязательствам. основателя.Однако фонд не несет ответственности по обязательствам бенефициаров, и они не несут ответственности по обязательствам фонда.
  • Менеджмент . Предусмотрена максимальная гибкость при структурировании управления фондом. Закон не устанавливает требований к менеджерам, включая лицензии и другие квалификационные требования, и фонд может управляться широким кругом лиц. В состав органов управления могут входить доверенные консультанты и / или юридические лица учредителя, но не сам учредитель или бенефициары.Эквивалент частной трастовой компании (PTC) может быть создан в России или за рубежом для управления частным фондом.
  • Интересы учредителя и контроля . Учредитель может входить в состав высшего коллегиального органа и наблюдательного совета фонда, и его одобрение может требоваться для сделок, определенных самим учредителем в уставных документах фонда. Учредитель также может изменить устав, условия и внутренние документы частного фонда в течение своей жизни, чтобы внести в них изменения.Для дополнительного контроля также можно создать надзорный орган, аналог протектора в трасте.
  • Бенефициары . Бенефициарами фонда могут быть члены семьи или другой группы лиц, за исключением коммерческих организаций. Такие лица могут получать регулярные или разовые выплаты при наступлении условий, установленных учредителем, но не могут участвовать в управлении бизнесом, переданным в частный фонд. Бенефициары имеют право требовать информацию о деятельности частного фонда в случаях, предусмотренных уставом, а также право требовать аудита фонда.Фонды не подлежат обязательному аудиту. Учредитель также может быть бенефициаром и получать регулярные выплаты в течение своей жизни от созданного им фонда.
  • Конфиденциальность . Информация об условиях управления и другие внутренние документы фонда являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Нет требования публиковать отчеты об использовании имущества фонда. Однако частный фонд будет известен кредиторам учредителя и государственным органам.Государственным органам также будут известны имена получателей и произведенные им платежи.
  • Налогообложение . Фонд будет платить налог на прибыль организаций и выступать в качестве налогового агента для целей индивидуального подоходного налога. Платежи бенефициарам подлежат удержанию индивидуального подоходного налога, и бенефициары не должны будут самостоятельно подавать налоговые декларации и уплачивать налог на выплаты из фонда.

Мы будем рады помочь лицам, заинтересованным в создании местных частных фондов, с анализом применимости модели фонда к их конкретным обстоятельствам, помочь подготовить учредительные документы фонда, разработать структуру управления, внедрить механизмы контроля для защиты интересов учредитель, анализирует последствия налогового и валютного контроля, разрабатывает план реструктуризации и оказывает содействие в реструктуризации, а также проводит ежегодную независимую юридическую проверку деятельности фонда.

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к русской версии.


1. Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

% PDF-1.4 % 1 0 объект > >> / Содержание 6 0 руб. / Группа> / Вкладки / S / Родитель 7 0 R >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект [278] эндобдж 3 0 obj > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект [250 0 408 0 0 833 778 180 333 333 0 0250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 0 722 667 667 722 611 556 722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 0 333 0500 0 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500500500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500 0 0 0 0 0 500] эндобдж 4 0 obj > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект [250 0 0 0 0 0 0 0 333 333 0570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500500500500333 0 0 0 0 0 0 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 0 0 0500556 444 556 444 333 500 556 278 0 556 278 833 556 500 556 0 444 389 333 556 500 722 500 500 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500] эндобдж 5 0 obj > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект [250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0250 0250 0 0 0 0500 0 0 0500 0 0 333 0 0 0 0 0 0 667 667 0 722 0 0 722 0 389 0 667 611 889 722 722 611 0 667 556 611 0 667 0 0 0 611 0 0 0 0 0 0500 500 444 500 444 333 500 556 278 0500 278 778 556 500 500 0 389 389 278 556 444 0 0 444 389] эндобдж 6 0 obj > транслировать xZms۸_o6C

Internationellt | SvJT

Internationellt

Рекодификация гражданского права в Литовской Республике в 1990–1994 годах
1.«Историческая справка»
Как традиционное европейское государство Литва имеет давнюю историю кодификации гражданского права, уходящую корнями в начало шестнадцатого века. Первая в Литве кодификация гражданского права включала правовые нормы в области частного права, наследственного права, обязательственного права и семейного права.
В начале восемнадцатого века, когда Литва была присоединена к Российской империи, которая охватывала большую часть Балтийского региона, управляющие литовские статуты были заменены гражданскими законами, наложенными на государство новыми правящими органами, в которые входили Россия, Германия и Франция.
После обретения независимости от русского правления в 1918 г. в Литве продолжали действовать действующие законы различных органов власти в сочетании с недавно принятыми поправками и дополнениями. В то время это было практично, поскольку во всем регионе действовала одна и та же экономическая система.
В период между обретением независимости в 1918 году и советской оккупацией в 1940 году значительная часть Литовского государства сохранила первую часть десятого тома Пересмотра законов России 1840 года.Другие регионы Литвы, такие как Клайпедская земля и Узнемуне, продолжали соблюдать Гражданский кодекс Германии 1900 г. (BGB) и Кодекс Франции 1804 г. соответственно. В Палангском сельском округе и части Зарасайского района применялся Сборник гражданских законов для прибалтийских губерний, созданный во время правления России. Действуя в соответствии с остальными законами российского режима, Литва также приняла несколько новых гражданских законов, таких как Закон о кооперативных компаниях 1919 года, Закон об акционерных обществах 1925 года и Закон об ипотеке 1936 года.
В 1940 году, когда Литва была насильственно включена в состав Советского Союза, вступили в силу Гражданский кодекс Российской Федерации 1922 года и соответствующие советские статуты, а все предыдущие законы, принятые в Литве, были отменены. После создания Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик началась разработка Гражданского кодекса Литовской Республики. Этот новый кодекс, вступивший в силу 1 января 1965 года, был очень похож на кодексы, созданные в других советских республиках, в которых излагались элементы Гражданского кодекса Российской Федерации и устанавливались принципы, регулирующие отношения между советскими республиками.

2. Период после 11 марта 1990 года
Когда Литва восстановила независимость в марте 1990 года, Временный основной закон был немедленно принят. Этот закон признал действительность бывшего Кодекса 1964 года в той мере, в какой он не противоречил ни одному из положений, перечисленных во Временном основном законе.
Признавая, что по политическим и экономическим причинам соблюдение законов Советской Республики было социально недопустимо и явно несопоставимо.

с переходом от плановой экономики к рыночной, предложение юридического факультета Вильнюсского университета Постановлением Президиума Верховного Совета Литвы в июле 1990 г. возглавило несколько «Рабочих групп» для подготовки проектов кодексы, которые Верховный Совет посчитал необходимыми.
Первая формальная группа, которой в июле 1990 г. была поручена важная задача по разработке Гражданского кодекса Литвы, не приступила к выполнению своих обязанностей и впоследствии была заменена новой рабочей группой в ноябре 1991 г.
Эта новая группа, возглавляемая В. Микеленас организовал задачу в два этапа. Первый этап включал подготовку компиляции поправок и дополнений к существующему Гражданскому кодексу 1964 года, исключение различных статей, которые препятствовали переходу экономики к рыночной экономике, и установление новых принципов регулирования собственности.Второй этап состоял из собственно разработки нового гражданского кодекса.
Результаты первого этапа рабочей группы были представлены на рассмотрение Верховного Совета Литвы 18 марта 1992 года. Продукт продемонстрировал необходимость внесения поправок или замены почти всех подразделов Гражданского кодекса 1964 года. Общее предписание Кодекса был продлен с одного года до трех лет (статья 84), а его применение было ограничено случаями, когда должник заявляет требования в суд (статья 85).В закон о праве собственности были внесены важные изменения, включая добавление юридических различий и признания государственной и частной собственности.
Существенные изменения внесены и в обязательственный закон. Например, было добавлено право изменить или расторгнуть договор на невыгодных условиях по требованию одной из сторон договора (статья 177) и установить договорную заинтересованность (статья 185). Изменены положения, регулирующие поручительство и залог, а также увеличена степень компенсации морального вреда (статья 486).Правила Кодекса об авторских правах были адаптированы к стандартам международных соглашений, касающихся интеллектуальной собственности.
Периметры, регулирующие право наследования, были расширены с двух линий до пяти линий наследодателей (статья 573). Кроме того, были внесены изменения в области коллизионного права. Например, было признано право договаривающихся сторон выбирать, какие законы должны применяться к контракту (статья 616).
Хотя изменения и дополнения, содержащиеся в этом проекте, были значительным шагом на пути ко второму этапу реализации важной национальной цели Рабочей группы, а именно составлению проекта Гражданского кодекса Литвы, его применение не было свободным от сложностей и ошибок.Кроме того, была досадная двухлетняя задержка в рассмотрении Кодекса парламентом, что в значительной степени способствовало возникновению путаницы и трудностей, которые впоследствии возникли.
Противоречия между законами, перечисленными в проекте Кодекса, возникали чаще, поскольку в течение пагубных двухлетних временных законов, регулирующих деятельность предприятий, аренду земли и право собственности, были приняты различные институты в рамках существующей государственной структуры. Например, Министерство экономики организовало и сформулировало правовые акты

, касающихся экономических вопросов, которые иногда составляли вопросы, также решаемые Министерством транспорта, такие как доставка и транспортировка товаров.Между учреждениями, создавшими новые законы, наблюдалась серьезная нехватка координации, и, к сожалению, Центр, обеспечивающий такую ​​координацию, еще не был создан. Следовательно, из-за этих юридических несоответствий как в литовском законодательстве, так и в судах возникла путаница и беспорядок. Более того, за эти годы была забыта основная цель единой кодификации литовских законов.

3. Концепция единого Гражданского кодекса Литвы
После того, как рабочая группа пересмотрела и внесла поправки в Кодекс 1964 года, завершив первый этап своего плана, началась подготовка проекта нового Гражданского кодекса Литвы.Первым шагом стал анализ гражданских кодексов различных зарубежных стран с уделением особого внимания кодексам, выпущенным в этом веке, таким как Гражданские кодексы Италии, Голландии и провинции Квебек в Канаде.
При разработке нового Гражданского кодекса рабочая группа по-прежнему осознавала важность того, чтобы кодификация Кодекса была систематической и всеобъемлющей. Вместо разработки двух отдельных кодексов целью было разработать единый кодекс, охватывающий как гражданское, так и торговое право, как это было успешно сделано в Голландии и Италии.
Ниже приводится структура Гражданского кодекса Литвы, предложенная Рабочей группой: Первая книга «Общие положения» устанавливает источники гражданского права и верховенство Гражданского кодекса по отношению к другим существующим законам. В этом разделе Кодекса установлены принципы добросовестности, разумности и справедливости. В отдельный подраздел «Международное частное право» полностью включены положения Римской конвенции «О законах, применимых к договорным обязательствам» 1980 года.Также есть подраздел, посвященный правовым актам и основаниям их недействительности. Положения, регулирующие сроки давности, изложены в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1972 года «Об исчислении сроков».
Вторая книга «Лица» состоит из двух частей. Первая часть регулирует гражданский статус физических лиц, а вторая касается статуса юридических лиц. Помимо определения физических лиц, их правоспособности и традиционных норм, в отдельном подразделе этой Книги перечислены особые права, такие как право на неприкосновенность частной жизни, имя и защиту чести и достоинства.
Во второй части Второй книги изложены общие нормы, применимые ко всем юридическим лицам. В отдельном подразделе содержатся положения о коммерческих юридических лицах и некоммерческих организациях. Третий подраздел этой книги посвящен институту репрезентации.
Здесь полезно отметить, что в отличие от многих других кодификаций законов в Европе, Гражданский кодекс Литвы не включает в свою структуру раздел о семейном праве. Вместо этого в 1991 году была сформирована специальная рабочая группа по отдельному Кодексу семейного права.Несомненно, это лишнее

Разделение

статутов по вопросам семейного права вызовет путаницу и трудности в правовой системе Литвы и противоречит цели единого Гражданского кодекса.
Третья книга, «Наследование», является развитием дополнений, внесенных в Гражданский кодекс 1964 года. Право наследования по закону пережившего супруга изменено с учетом новизны — возможности и права заключения брака. брачный договор, на основании которого между супругами устанавливаются имущественные отношения.Установлены особенности наследования конкретно определенного имущества — предприятия, хозяйства, земли и т. Д. Кроме того, упрощены способ и форма документов о завещании, и они сделаны более всеобъемлющими, включая положения о наследовании недвижимого имущества. Наследники наследуют не только имущество и имущество умершего, но также обязательства и долги умершего. Четвертая книга «Вещные права» классифицирует такие типы собственности, как недвижимая и личная собственность. Включены подразделы, посвященные владению собственностью, правам собственности и защите прав собственности, а также сервитутам.Ипотека и другие залоги также регулируются в этой Книге.
Книга пятая, «Обязательственный закон», состоит из двух частей. Первый касается «Общих вопросов законодательства об обязательствах», включая денежные обязательства, обязательства перед несколькими кредиторами и дебиторами, прекращение обязательств, обеспечение исполнения обязательств, таких как залог и поручительство. Найденные здесь нормы соответствуют Европейским конвенциям 1967 и 1972 годов, которые регулируют валютные и денежные обязательства.В этом разделе также рассматриваются общие нормы и специальные правила договорной ответственности и правонарушений, которые основаны на Резолюции Европейского Совета министров «О штрафных санкциях в гражданском праве» от января 1978 г. (№ 3 (78)) и с Директива ЕЭС об ответственности за продукцию от июля 1985 г.
Вторая часть Пятой книги регулирует особые типы контрактов, такие как аренда, строительство, страхование и подарки. Примечательно, что Кодекс 1964 года не рассматривал общие вопросы договорного права, такие как элементы договора, принцип свободы договора и основания недействительности договора.Таким образом, пятая книга недавно составленного Литовского кодекса стала значительным шагом вперед в договорном праве.
Шестая книга «Интеллектуальная собственность» включает в себя большую часть поправок и дополнений к Кодексу 1964 года, приведенных в соответствие с международными конвенциями и законами об интеллектуальной собственности, патентах и ​​товарных знаках. На сегодняшний день нет решения относительно содержания седьмой книги «Транспортное право». В настоящее время разрабатываются кодексы для различных транспортных отраслей, таких как воздушный, железнодорожный и коммерческий судоходство.Таким образом, возможно, что в будущем законы, регулирующие различные отрасли транспорта, будут сжаты в эту Седьмую книгу.
Вышеупомянутый проект нового Гражданского кодекса Литвы был представлен в Министерство юстиции Литвы в 1994 году. К сожалению, министерство отклонило предложение о всеобъемлющем кодексе, включающем оба закона

, регулирующий вопросы коммерческого и гражданского права.Вместо этого министерство поручило еще одной рабочей группе разработать отдельный Торговый кодекс.
Результаты решения министерства пагубно сказываются не только на долгосрочной цели разработки всеобъемлющего Гражданского кодекса, но и на действиях закона в ближайшем будущем. Путаница и непоследовательность в отношении частных и коммерческих сделок в Литве будут усиливаться, поскольку вопросы банкротства, договорные положения и другие экономические вопросы останутся нерешенными. А поскольку содержание Кодекса будет подвергаться сомнению в результате разработки других рабочих групп, относительно всеобъемлющий проект нового Гражданского кодекса, к сожалению, превратится в простой ресурс по имущественному праву.
Продолжение нестабильной и неопределенной правовой базы в Литве отнюдь не благоприятствует нации, отчаянно пытающейся укрепить как свою экономическую, так и политическую структуру. Создание Гражданского кодекса для Литвы жизненно важно для роста и будущего нации как во внутренней, так и в международной сферах. Надеемся, что учреждения в правительстве Литвы признают необходимость единообразного Гражданского кодекса и вернут его проект, представленный выше.
Валентинас Микеленас

Franchise 2018 (Chapter Russia) — Корпоративное / коммерческое право

Чтобы распечатать эту статью, все, что вам нужно, — это зарегистрироваться или войти в систему на Mondaq.com.

ОБЗОР

1 Какие формы хозяйствующих субъектов относятся к типовой франчайзер?

Глава 54 ГК РФ посвящена франчайзинг. Согласно этому закону, стороны франчайзинга договором могут быть любые коммерческие организации (ограниченная ответственность компании, акционерные общества и др.) или индивидуальных предпринимателей. Чаще всего сторонами являются общества с ограниченной ответственностью. В в некоторых случаях акционерные общества используются в комплексе франчайзинговые операции (например, франшизы совместных предприятий).

2 Какие законы и агентства регулируют создание бизнеса сущности?

Глава 54 ГК РФ содержит 14 разделов. специально занимается франчайзингом, но другие разделы Гражданский кодекс России также относится к франчайзингу в том смысле, что он регулирует образование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и общие принципы ведения бизнеса. Это также нормативные акты, изданные различными государственными органами, регулирующие отдельные аспекты лицензирования интеллектуальной собственности и франчайзинга.

Создание хозяйственных обществ как таковых регулируется Закон о государственной регистрации юридических и физических лиц Предприниматели, а также специальные законы об ограниченной ответственности компании и акционерные общества. После того, как юридическое лицо было сформированный он должен быть зарегистрирован в Федеральной налоговой службе. В информация о таких регистрациях находится в открытом доступе через Интернет.

3 Дайте обзор требований к формированию и ведение хозяйственной деятельности.

Любое объединение лиц может образовать коммерческое предприятие. В субъект хозяйствования должен иметь устав, решение учредители и другие документы, а также обратиться в местный налоговый орган. подчиняется Федеральной налоговой службе по уплате государственной пошлины. А банковский счет также должен быть открыт субъектом хозяйствования. В кроме того, регистрация должна быть обеспечена в Федеральном государственном управлении. Служба статистики и с социальными фондами.

Единый реестр юридических лиц ведет Федеральная налоговая служба. Сущности.Этот Реестр охватывает всю Россию и через нее любое лицо может собирать основную информацию о любом хозяйствующем субъекте. А аналогичный регистр существует для индивидуальных предпринимателей, находящихся в те же правила, что и у субъектов хозяйствования.

4 Какие ограничения действуют для иностранных хозяйствующих субъектов и иностранные инвестиции?

Нет никаких ограничений на то, чтобы иностранные франчайзер или франчайзи; однако их бизнес должен соответствовать со всеми соответствующими законами и постановлениями, регулирующими контракты, выполнение обязательств и общее ведение бизнеса.

Некоторые направления инвестиций имеют стратегическое значение для Правительство России в целях обороны и безопасности государства. Следовательно, перед инвестирование и операции в определенных отраслях (например, криптографической, военной и аэрокосмической промышленности), которые считается стратегическим в силу закона.

5 Кратко опишите аспекты налоговой системы, относящиеся к франчайзеры. Каким образом облагаются налогом иностранные юридические и физические лица?

НДС

Как правило, продажа прав интеллектуальной собственности по франшизе договор между иностранным франчайзером и российским франчайзи является облагается НДС в России.Следовательно, окончательная цена контрактной Права интеллектуальной собственности, предоставляемые по договору франшизы, должны включать соответствующий НДС, который составляет 18% от цены контракта. В в этом случае российский франчайзи, выступая в качестве налогового агента, удерживает НДС с сумм (сборов за франшизу), выплаченных иностранным франчайзер по договору.

Налоговый кодекс РФ содержит перечень прав интеллектуальной собственности при продаже которые на территории Российской Федерации не подлежат НДС.В список включены уступки и лицензии на патенты, торговлю. секреты (ноу-хау), программы для ЭВМ, базы данных и маски работ. Согласно местной судебной практике, эти исключения также могут быть применимо к договорам франшизы, если такие договоры франшизы отдельно оговаривать цены (франшизные сборы), связанные с франчайзинговые права интеллектуальной собственности, не облагаемые налогом.

Корпоративный подоходный налог

Согласно Налоговому кодексу РФ размер вознаграждения франчайзер облагается корпоративным подоходным налогом (КПН) в России.Следовательно, как правило, российский франчайзи, выступая в качестве налогоплательщика. агента, удерживает КПН (который составляет 20 процентов) с франчайзера компенсация по договору.

Налогообложение может быть другим, если действует договор франчайзинга. к договору об избежании двойного налогообложения. В настоящее время в Российской Федерации такие договоры с 79 странами, включая Германию, Францию, Италию и США. Если франчайзер показывает, что это резидент государства, с которым у России есть договор об избежании двойного налогообложения предоставив должным образом заверенную подтверждающую документацию, CIT может быть удерживаются по более низкой ставке или могут не удерживаться вообще, в зависимости от на условиях соответствующего договора.

Трансфертное ценообразование

Согласно местным правилам ценообразования цена, указанная в договор между аффилированными лицами должен соответствовать рынку цена, относящаяся к соответствующим контрактным товарам и услугам. Следовательно, если франчайзер и франчайзи связаны лиц и цена контракта, указанная в базовом договор франчайзинга не соответствует применяемой рыночной цене в аналогичных сделках существует риск того, что дополнительное налогообложение (со штрафами и штрафами) будут взиматься.

Могут также применяться вышеупомянутые правила трансфертного ценообразования. к договорам франчайзинга между неаффилированными сторонами, если контракты заключаются через ряд контрактов, заключенных с неаффилированные лица, которые используются только для перепродажи товаров или услуг по контракту между аффилированными лицами; или если одна из сторон договоров является резидентом офшорная юрисдикция, установленная Министерством финансов 2007 г. Список.В список входят Андорра, Ангилья, Бахрейн, Белиз, Британские Виргинские острова, Китай (Гонконг и Макао), Гибралтар, Гренада, остров Мэн, Либерия, Лихтенштейн, Мальдивы, Маршалловы Острова, Монако, Панама, Сан-Марино, Сейшельские острова, Объединенные Арабские Эмираты и другие юрисдикции.

6 Есть ли уместные соображения в отношении труда и занятости? для типичных франчайзеров? Каков риск того, что франчайзи или сотрудники франчайзи могут считаться сотрудниками франчайзер? Что можно сделать, чтобы снизить этот риск?

Франчайзер и получатель франшизы являются отдельными юридическими лицами, поэтому у них есть свои трудовые и служебные обязанности.Франчайзер и франчайзи действуют на основе договор франчайзинга в первую очередь регулируется гражданским законодательством. Труда и трудовые отношения субъектов, работающих в России: регулируется ТК РФ.

Согласно Трудовому кодексу трудовые отношения между работодатель и работник могут возникать только по трудовому договору. В законе также говорится, что заключение гражданско-правовых договоров, которые де-факто регулируют отношения между работодателем и работником, являются не допускается (ст. 15 Трудового кодекса).Следовательно, нет риск или вероятность того, что франчайзи или сотрудники франчайзи будет проводиться в качестве сотрудников франчайзера.

7 Как охраняются товарные знаки и ноу-хау?

Товарные знаки защищены на основании закона о товарных знаках, который является частью Гражданского кодекса Российской Федерации. Товарный знак будет защищен на национальной основе после регистрации в Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Россия подписала Мадридское соглашение, а также Мадридское Протокол, следовательно, международная регистрация товарного знака (обозначающий Россию) также будет защищен.

Срок действия национальной процедуры регистрации товарного знака составляет примерно один год. Процедура экзамена включает формальные и экспертиза по существу. Когда товарный знак зарегистрирован, он внесен в Реестр товарных знаков и будет действителен в течение 10 лет. Регистрация товарного знака может быть продлена еще на 10 лет. неограниченное количество раз.

Ноу-хау не подлежит регистрации, тем не менее надлежащим образом задокументированы в соответствии с определенными требованиями законодательства предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 75) и Законом о Торговые секреты.Ноу-хау будет защищено до тех пор, пока оно будет храниться секрет его владельцем.

Нарушение прав на товарные знаки и ноу-хау может повлечь административная, гражданская и уголовная ответственность.

8 Каковы актуальные аспекты рынка недвижимости и закон о недвижимости?

Гражданский кодекс Российской Федерации, а также Земельный кодекс Российской Федерации. в первую очередь регулируют вопросы недвижимости и соответствующие сделки. Сделки, включая владение, приобретения, аренду и обеспечительные интересы, связанные с недвижимостью, подлежат регистрация в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Имущество и сделки (Реестр).Подробности о действительных реальных владельцы недвижимости, их права, титулы и интересы хранятся в Зарегистрируйтесь, и они будут доступны для просмотра всем. Физические лица нерусского происхождения и юридическим лицам запрещено приобретать определенные виды недвижимость в определенных случаях. Физические и юридические лица у юридических лиц больше свободы для работы с российской недвижимостью рынок.

ЗАКОНЫ И ОРГАНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОДАЖУ ФРАНШИЗЫ

9 Каково юридическое определение франшизы?

Франшиза определяется в российском законодательстве как «коммерческая уступка ».Согласно статье 1027 Гражданского Кодекса, по договору коммерческой концессии одна сторона ( правообладатель) должен обязаться предоставить другой стороне ( пользователя), за вознаграждение и на определенный или неопределенный срок право использования в бизнесе пользователя совокупности исключительных прав принадлежит правообладателю, включая права на товарный знак, права на знаки обслуживания, а также другие права интеллектуальной собственности, такие как права на торговое наименование и коммерческую тайну (ноу-хау) прав.

Ключевым элементом договора франчайзинга является зарегистрированный торговая марка. При отсутствии зарегистрированного товарного знака договор не может рассматриваться или толковаться как франшиза. Другие элементы, включая, помимо прочего, торговые наименования, авторские права, патенты и коммерческую тайну (ноу-хау), могут быть включены в объем таких договор в дополнение к зарегистрированному товарному знаку. Закон дает только примеры таких элементов, поэтому список франчайзинговых предмет не ограничен, что означает, что любой другой IP предмет (например, программное обеспечение или базы данных) может быть включен в объем франчайзингового договора помимо зарегистрированного товарный знак и ссылочные элементы.

10 Какие законы и государственные органы регулируют предложение и продажа франшиз?

Договоры франчайзинга в основном регулируются главой 54 Гражданский кодекс РФ. В соответствии со статьей 1028 Гражданского Кодекс, договоры франшизы должны быть заключены в письменной форме. Кроме того, каждая франшиза, ориентированная на Россию, должна быть зарегистрирована в Роспатент. Никакие другие государственные органы не участвуют в франчайзинговые отношения между сторонами в настоящее время.Франшиза не зарегистрированный в Роспатенте, будет считаться недействительным и пустота.

11 Опишите соответствующие требования этих законов и агентства.

Вознаграждение франчайзеру выплачивается единовременно или в форма периодических платежей, процент от выручки или иная формы, которые могут быть согласованы сторонами и указаны в контракте. Франчайзер передает франчайзи любые технические и коммерческие документы и другая информация, необходимая для франчайзи, чтобы он мог вести бизнес по франчайзингу в хороший порядок.

Франчайзер должен обеспечить государственную регистрацию франшизы (или в контракте может быть предусмотрено, что франчайзи должен обеспечить такую ​​регистрацию). В зависимости от согласованных условий, франчайзер или франчайзи должны подать заявку на регистрация франшизы в Роспатенте, необходимо подать документы (например, выписка о франшизе) и оплатить госпошлину. Не существует установленного законом срока, в течение которого франшиза должна быть подано на регистрацию.Установленный законом срок регистрации франшиза составляет два месяца.

Франчайзер должен обеспечивать постоянные технические и консультативные консультации франчайзи, в том числе помощь в обучение и повышение квалификации франчайзи сотрудники. Он также будет контролировать качество товаров или услуг. франчайзи. В свою очередь, франчайзи должен обеспечить качество франчайзинговых товаров или услуг, которое должно быть того же качества, что и произведенные, предоставленные или проданные франчайзер.Франчайзи также должен дать понять потребителям что он использует товарный знак и другую интеллектуальную собственность силу договора франшизы.

12 Какие существуют исключения и исключения из любой франшизы? законы и правила?

Нет никаких исключений или исключений из российской франшизы. законы и правила. Требование регистрации применяется ко всем франчайзинговая сделка, регулируемая российскими или любыми другими иностранное право, если оно ориентировано на российский рынок.

13 Создает ли какой-либо закон или постановление требование, которое должно быть встречались до того, как франчайзер может предлагать франшизы?

Франчайзер и получатель франшизы должны быть юридическими лицами или индивидуальные предприниматели (т.е. субъекты хозяйствования). Франчайзер должен быть зарегистрированным и действующим товарным знаком или владельцем интеллектуальной собственности, что означает что он владеет и может лицензировать набор исключительных (IP) прав в пользу франчайзи в обмен на конкретную компенсацию (т. е. плата за франшизу).Нет других требований, которые ограничить возможность франчайзера заключить договор с потенциальный франчайзи.

14 Существуют ли какие-либо законы, постановления или государственная политика, которые ограничить способ найма франчайзером франчайзи или выбирает поставщиков своих франчайзи?

Как правило, договаривающиеся стороны вправе организовать франчайзинговый бизнес. Предполагается, что франчайзер действует по своему усмотрению. собственный риск и добросовестность при выборе перспективного франчайзи и при составлении контракта с последним.То же самое относится к франчайзи.

15 Какова процедура соблюдения при составлении преддоговорных раскрытие информации в вашей стране? Как часто следует раскрывать информацию обновлено?

Российское законодательство не требует преддоговорного раскрытия информации. Ни требует ли российское законодательство постоянного или актуального раскрытия информации. Закон просто заявляет, что франчайзер должен предоставить технические и коммерческая документация и любая другая информация, необходимая для франчайзи и его сотрудники, чтобы иметь возможность использовать франчайзинговые товарный знак и другая интеллектуальная собственность в своей деятельности.Когда, что и как — все может быть согласовано сторонами по контракту, хотя есть общий принцип добросовестности гражданского права.

16 В случае субфранчайзинга, кто должен предварительное раскрытие информации субфранчайзи? Если суб-франчайзер должен раскрыть, что должно быть раскрыто в отношении франчайзер и договорные или иные отношения между франчайзер и суб-франчайзер?

Возможность франчайзи заключить субфранчайзинг контракты будут предусмотрены в основном (франчайзинговом) договоре, который также будет оговаривать условия, на которых франчайзи может продолжить с такими контрактами.В противном случае отдельное согласие франчайзера. для выполнения любых дополнительных субфранчайзинговых контрактов может быть получены и переданы в Роспатент (в ходе оформление субфранчайзинговых сделок).

Раскрытие информации перед продажей или раскрытие информации по договору, но не обязательные по закону, могут производиться на условиях, определенных Договаривающиеся Стороны. Отдельное соглашение по этому вопросу также может быть заключены сторонами.

17 Какую информацию должен содержать документ о раскрытии информации?

Преддоговорная документация по раскрытию информации, если она передана франчайзи на необязательной основе, должно быть достаточно для последнего разобраться в бизнесе франчайзера.Договорная раскрытие (информация и документация), лежащее в основе франшизы соглашение (см. вопрос 15) должно быть достаточным для франчайзи. осуществлять свои права и обязанности по контракту. В Принцип добросовестности гражданского права должен соблюдаться.

18 Есть ли какие-либо обязательства по продолжению раскрытия информации?

Франчайзер должен оказывать текущие технические и консультационные услуги. помощь франчайзи, если договор не предусматривает наоборот.Следовательно, если иное не указано в франшизе соглашению, франчайзер обязан раскрыть определенные аспекты франчайзи на постоянной основе, как может быть установлено договор.

19 Каким образом соответствующие государственные органы обеспечивают соблюдение Требования к раскрытию информации?

Государственные органы не несут ответственности за проверку соблюдение требований к раскрытию информации и предконтрактному раскрытию информации являются необязательными. Любые существующие договорные раскрытия информации могут быть принудительно исполнены. через компетентные суды.

20 Какие действия могут предпринять франчайзи, чтобы получить компенсацию нарушения требований о раскрытии информации? Каковы средства правовой защиты за такие нарушения? Как рассчитывается ущерб?

Если получатель франшизы может отменить или расторгнуть договор франшизы, имеет ли франчайзи также право на компенсацию или ущерб? Как правило, франчайзи могут подавать иски о нарушении контракта. Они могут в основном искать другую помощь или средства правовой защиты в суде. если они обнаруживают, что некоторая информация или помощь утаивают франчайзером, либо не предоставлен в установленный срок.Ущерб может быть реальным или косвенный и должен быть доказан в суде документально доказательства возмещения убытков. Если франчайзи способны показать, что отказ от сообщения или предоставления необходимого информация или помощь со стороны франчайзеров являются существенными договорными нарушение, они могут иметь возможность расторгнуть соглашения о франшизе в судебном порядке.

21 В случае субфранчайзинга, как ответственность за нарушения раскрытия информации разделяются между франчайзером и суб-франчайзером? Являются отдельными должностными лицами, директорами и сотрудниками франчайзера. или суб-франчайзер несет ответственность? Если так, то обязанность?

Договорные положения о раскрытии информации должны быть включены в договоры франчайзинга и субфраншизы (если применимо).Следовательно, установление ответственности будет основываться на положениях обоих контракты. Теоретически ответственность в данном случае может быть солидарной или раздельной. кейс. На практике никаких суждений по этому поводу еще не было. проблема.

22 В дополнение к любым законам или государственным учреждениям, которые конкретно регулируют предложение и продажу франшиз, что общие принципы права, влияющие на предложение и продажу франшизы? Какие еще нормативные акты или правительственные учреждения или отраслевые кодексы поведения могут повлиять на предложение и продажу франшизы?

В целом предложение и продажа франшиз регулируется принципами гражданского права так же, как и другие коммерческие сделки обычно регулируются.Другими словами, основные принципы добросовестности, честности и разумных действий всегда подать заявление. Предложение и продажа франшиз также могут регулироваться. (и затронуты) местными законами об интеллектуальной собственности и информационные технологии, реклама, конкуренция, потребитель защита и другие законы, в том числе о налогах и недвижимости.

23 Помимо правил, касающихся конкретной франшизы, о том, что раскрывает информацию франчайзер должен сделать потенциальному франчайзи или франчайзи должен направить субфранчайзи в отношении предшественников, судебных разбирательств, товарные знаки, сборы и т. д., есть ли какие-либо общие правила предварительной продажи раскрытие информации, которая может применяться к таким сделкам?

Нет особых требований, которые необходимо соблюдать. франчайзерами или франчайзи при раскрытии информации.Раскрытие информации перед продажей, а также раскрытие информации по контрактам остается являются предметом переговоров между сторонами и всегда являются предметом заключить контракт. Международная практика может быть учтена в в этом отношении.

24 Какие действия могут предпринять франчайзи, если франчайзер участвует в мошеннические или вводящие в заблуждение действия в связи с предложением и продажа франшиз? Чем эта защита отличается от защита, предоставляемая в соответствии с законами о раскрытии информации о франшизных продажах?

Если франчайзер занимается мошенничеством или обманом на него может быть подан иск в суд.Если мошеннические или вводящие в заблуждение методы доказаны в суде франчайзи, договор франчайзинга может считаться недействительным. В результате франчайзи может «восстановить» свои права и получить компенсацию ущерба. Там не являются специфическими для франшизы правилами в случае этого конкретного проступок.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ФРАНЧАЗНЫХ ДОГОВОРОВ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ФРАНШИЗА

25 Существуют ли особые законы, регулирующие текущие отношения? между франчайзером и франчайзи после заключения договора франшизы вступает в силу?

Отношения между франчайзером и франчайзи по эффективная (зарегистрированная) франчайзинговая сделка в основном регулируется Гражданским кодексом РФ.

26 Влияют ли другие законы на франчайзинговые отношения?

На франчайзинговые отношения могут влиять местные законы о интеллектуальная собственность и информационные технологии, реклама, законы о конкуренции, защите прав потребителей и другие законы, в том числе налоговые. и недвижимость.

27 Влияют ли другие политики правительства или торговых ассоциаций на франчайзинговые отношения?

Российская ассоциация франчайзинга (РФА) — некоммерческая организация, которая помогает своим членам продвигать франчайзинговый бизнес в России.Хотя RFA не имеет регулирующих полномочий, он может дать определенные практические рекомендации и подсказки относительно ведение франчайзингового бизнеса на российском рынке. Есть в настоящее время более 300 членов РФА. Подробнее о RFA можно можно найти на http://raf.ru/.

28 При каких обстоятельствах франчайзер может прекратить действие франшизы? отношение? Каковы конкретные юридические ограничения на возможность франчайзера прекратить действие франшизы отношение?

Франчайзер может прекратить франчайзинговые отношения в любой время, если договор франчайзинга заключен без с указанием определенного срока.Предварительное уведомление за шесть месяцев требуется в этом случае, если в контракте не указано иное срок предварительного уведомления. Если договор предусматривает конкретный срок действия, стороны должны руководствоваться условия договора франчайзинга.

Любая из сторон договора франчайзинга, заключенного на срок или без указания срока может аннулировать договор уведомление другой стороны за 30 дней. Этот вариант доступен только в том случае, если в контракте предусмотрены финансовые компенсация за досрочное освобождение.

Франчайзер также может расторгнуть договор франчайзинга, если франчайзи производит товары некачественного или некачественного качества. услуги не соответствуют тому, что указано в контракте. Франчайзер может расторгнуть договор франчайзинга, если получатель франшизы не следует его инструкциям, направленным на соблюдение условий контракта. Наконец, франчайзер может аннулировать франшизу. соглашение, если франчайзи не оплачивает договорные компенсация, предусмотренная контрактом.

Досрочное расторжение или изменение договора франчайзинга должно зарегистрироваться в Роспатенте.

Если право на франчайзинговый товарный знак или торговое наименование утрачено из-за по какой бы то ни было причине договор франшизы прекращается соответствующим образом. Если франчайзер или франчайзи становится неплатежеспособным (банкротом) договор франчайзинга также расторгается.

29 При каких обстоятельствах получатель франшизы может прекратить действие франшизы? отношение?

Как указано в вопросе 28, любая из сторон может расторгнуть договор. конечной или неопределенной продолжительности с уведомлением за 30 дней, если договор франчайзинга предусматривает финансовую компенсацию за такие выпускать.Иные условия расторжения договора со стороны франчайзи также может быть включен в договор франчайзинга (например, франчайзер не предоставляет информацию и документы по контракту с франчайзи, без которого выполнение обязательств в надлежащим образом невозможно).

30 мая франчайзер отказывается продлевать договор франчайзинга с франчайзи? Если да, то при каких обстоятельствах франчайзер может отказаться от продления?

Франчайзер может отказать в продлении договора франчайзинга с франчайзи, если его деятельность не соответствовала условия договора.Франчайзер также может отказать в продлении срок действия договора франчайзинга в любое время и без объяснение. Однако в этом случае франчайзер не должен заключить договор франчайзинга на тех же условиях с другим человек на один год. В противном случае бывший франчайзи может потребовать чтобы новый договор франчайзинга был передан в его пользу вместе с с возмещением ущерба или просто требовать выплаты повреждений. Как правило, франчайзи, должным образом выполнявший его обязательства по договору франчайзинга имеют преимущественную право продлить истекший договор.

31 мая франчайзер ограничивает возможность франчайзи передать свою франшизу или ограничить передачу прав собственности в франчайзи?

Получатель франшизы может быть разрешен или запрещен франчайзером от передачи своей франшизы третьему лицу. Франчайзер может ограничивать передачу франчайзи долей собственности в юридического лица франчайзи третьей стороне, если франчайзер имеет приобрел корпоративный контроль над бизнесом франчайзи.

32 Существуют ли законы или постановления, влияющие на характер, количество или оплата пошлин?

ГК РФ устанавливает, что выплаты по договор франчайзинга может быть заключен в любой форме, в том числе единовременно. суммы или периодические платежи или иное, по согласованию сторон. Стороны могут согласовать размер комиссии за франшизу в любом применимым образом, но такие сборы должны основываться на соответствующем рыночная стоимость рассматриваемой интеллектуальной собственности, переданной по франшизе.Если франшиза будет явно ниже или выше рыночной цифры или отклоняются более чем на 20 процентов от соответствующие рыночные цены, местный налоговый орган может скорректировать договорные платежи.

33 Существуют ли ограничения на размер процентов, которые могут быть взимается по просроченным платежам?

Нет обязательного ограничения суммы процентов до выплачиваться по просроченным платежам. На практике стороны обычно предусмотреть, чтобы установленная доля суммы просроченного платежа быть включенным в договор.Если начисленный процент слишком высок, суды могут его модерировать. Помимо возмещения убытков и договорных проценты за просрочку платежа, проценты за просрочку платежа по франшизе соглашения также могут быть взыскиваемыми.

34 Существуют ли законы или постановления, ограничивающие возможность производить платежи иностранному франчайзеру в национальная валюта франчайзера?

Получатель франшизы не ограничен законом в совершении платежей в размере сборы за франшизу иностранному франчайзеру.Единственное требование — что у франчайзи должен быть соответствующий валютный счет в российском банке для перевода денежных средств в иностранной валюте. В качестве было упомянуто выше, франшиза по соглашению должна быть зарегистрирован в Роспатенте. Без этой регистрации компетентный банк не оформит «паспорт сделки», без которого деньги не могут быть переведены. Паспорт сделки требуется в трансграничном франчайзинговые операции на сумму 50 000 долларов США или более.

35 Условия конфиденциальности в договорах франчайзинга. подлежит исполнению?

Условия конфиденциальности в договорах франчайзинга: в целом подлежит исполнению. По закону франчайзи обязаны хранить коммерческую тайну (ноу-хау) или другие конфиденциальная коммерческая информация в секрете. Информация будет считаться конфиденциальным, если соответствующие правовые данные должным образом соблюдаются требования защиты. Нарушение конфиденциальность или разглашение конфиденциальной информации должно быть доказал, что добивался в суде компенсации за ущерб.

36 Есть ли у сторон общие юридические обязательства по ведению дел друг друга добросовестно? Если да, то как это повлияет на франшизу? отношения?

В Гражданском кодексе России есть специальное положение, эффект того, что стороны при осуществлении своих прав и выполняя свои обязанности, должны действовать добросовестно. Также есть общий принцип гражданского права, согласно которому действия частных лиц и юридические лица не допускаются, если они осуществляются с единственная цель — причинить ущерб другим лицам.Ни злоупотребления права и недобросовестная конкуренция не допускаются.

37 Рассматривает ли какой-либо закон франчайзи как потребителей для целей защиты прав потребителей или другого законодательства?

Нет закона, который рассматривал бы франчайзи как потребителя. Закон о защите прав потребителей охватывает права индивидуальные потребители, действующие как физические лица (не бизнес сущностей).

38 Должны быть документы о раскрытии информации и договоры франшизы в язык вашей страны?

Любой документ, который может попасть в руки правительственного учреждения. должен быть написан на русском языке.Если документ находится на иностранном язык, перевод на русский язык может быть выполнен и засвидетельствован нотариус или сертифицированный переводчик при необходимости. Поскольку франшиза подлежит государственной регистрации договор должен быть на русском. На практике двуязычные версии документов подаются. для регистрации в Роспатенте. В противном случае договоры франшизы изначально подписаны на соответствующих иностранных языках и поддерживаются посредством двуязычных уведомлений о регистрации, которые отправляются Роспатент.Документы о раскрытии информации должны сопровождаться соответствующие русские переводы, чтобы они были понятны франчайзи.

39 Какие существуют ограничения по положениям во франшизе? контракты?

Договор франшизы может содержать различные ограничения по стороны. Франчайзера могут обязать не продавать то же самое. франшизы другим лицам на территории, закрепленной за франчайзи или его могут обязать воздержаться от проведения аналогичные действия (т. е. действия, связанные с использованием франчайзинговая система и права интеллектуальной собственности) на территории франчайзинга.В договор франшизы может налагать договор об отсутствии конкуренции на франчайзи, который может быть расширен на франчайзинговую территорию и IP прав. Договор франчайзинга также может налагать обязательства на франчайзи отказаться от заключения аналогичных договоров с конкуренты франчайзера. Франчайзи может быть обязан продавать товары или оказывать услуги по ценам, установленным франчайзеру и воздерживаться от продажи аналогичных товаров или предоставления аналогичные услуги от конкурентов франчайзера.Франчайзи также могут быть обязаны продавать товары исключительно в пределах определенных Контрактная территория. Франчайзи может быть обязан получить одобрение для расположения, а также для интерьера или экстерьера арендованные коммерческие помещения для реализации франчайзинга бизнес. Ограничения, заложенные в договоре франшизы может быть признан антимонопольным органом или иным заинтересованным лицом недействительным. лицо, если будет установлено, что оно нарушает антимонопольное законодательство в зависимости от соответствующих рыночных условий и экономического статуса стороны.

40 Опишите аспекты законодательства о конкуренции в вашей стране, которые актуальны для типичного франчайзера. Как они применяются?

Конкуренция регулируется Законом о защите Конкуренция. Это предотвращает монополистическую (антиконкурентную) деятельность, в том числе картели, и запрещает злоупотребление доминирующим положением как а также недобросовестная конкуренция. Закон в основном допускает вертикаль договоры, в том числе франчайзинговые. Положения закон может применяться к договорам франчайзинга, заключенным между отечественным и иностранным лицам и их действиям, если они затрагивают конкуренция на территории России.В настоящее время стандартные договорные ограничения и договоренности сторон (см. вопрос 39), которые предусмотрены в договорах франчайзинга и заключены в соответствии с ГК РФ, приемлемы со стороны антимонопольного перспективы, и на сегодняшний день нет случая, когда франшиза соглашение было оспорено как противоречащее соответствующим законы о конкуренции.

Закон запрещает недобросовестную конкуренцию, в том числе распространение ложная информация, которая может нанести ущерб действующему хозяйствующему субъекту.Это запрещает продажу товаров, если объект интеллектуальной собственности материалы используются незаконно или незаконно. Это также запрещает несправедливое конкуренция в случаях, когда другие лица приобретают и используют недобросовестные права интеллектуальной собственности.

Дела, связанные с конкуренцией, в том числе по недобросовестной конкуренции, проверяются и применяются Федеральной антимонопольной службой. Служба (ФАС) или ее территориальные подразделения. ФАС (или ответственный подразделения) издает распоряжения лицам, нарушающим конкурс законы, предписывающие им прекратить нарушения и платить серьезные административные штрафы в пользу государства.

41 Опишите судебную систему. Какие виды разрешения споров доступны процедуры, относящиеся к франчайзингу?

В российской судебной системе есть две ветви судов: арбитражные. и обычное. Арбитражные суды рассматривают дела по юридическим юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся хозяйственной деятельность на рынке. Общие суды рассматривают дела, в которых хотя бы одна из сторон является частным (физическим) лицом. Следует Из вышесказанного следует, что большая часть франчайзинга, а также связанных с ИС дела будут рассматриваться арбитражными судами.Чтобы инициировать иск и начать судебный процесс в ходе гражданского судопроизводства a исковое заявление должно быть подано в компетентный суд и подтверждены доказательствами нарушения контракта или нарушение.

Структура обеих ветвей судов схожа. В хозяйственные суды включают четыре инстанции: суды первой инстанции инстанции, апелляционные суды, кассационные суды и Верховный суд. Существует также специализированный суд по интеллектуальным правам (находится в г. Москва), действующие в рамках арбитражных судов в качестве суд первой и кассационной инстанций (в зависимости от предмет спора).Франчайзинг и споры, связанные с интеллектуальной собственностью а также определенные конфликты недобросовестной конкуренции могут подпадать под подсудность Суда по интеллектуальным правам на кассационной стадии.

Существуют различные виды процедур разрешения споров. доступны и актуальны для франчайзинга. Вместо того, чтобы прибегать к судебное разбирательство в местных судах (как описано выше), стороны могут договориться об арбитраже спора по франчайзингу. Арбитраж может проводиться в любой юрисдикции и на любом форуме. выбирается сторонами.Если в договор, договор не может быть передан в арбитраж. Посредничество также доступно в качестве альтернативного метода разрешения проблем. франчайзингового спора.

42 Опишите основные преимущества и недостатки арбитраж для иностранных франчайзеров, рассматривающих возможность ведения бизнеса в ваша юрисдикция.

Огромный опыт арбитров в работе с международными сделки, в том числе в сфере франчайзинга, могут быть одной из основные преимущества, особенно когда основной контракт регулируется иностранным законодательством.Стороны вправе выбрать группа опытных профессиональных арбитров, которые будут отвечать урегулирования спора по франчайзингу. Еще одним преимуществом было бы фактор времени, так как спор по франчайзингу может занять больше времени. рассматриваться всеми местными судебными инстанциями и исполняться Верховный суд в связи с правом обжалования, принадлежащим проигравшим вечеринка. Конфиденциальность может быть третьим преимуществом арбитраж.

Недостатком арбитража может быть дополнительный требование о признании и приведении в исполнение арбитражного решения.Российское законодательство предусматривает определенные формальные требования для признания и приведение в исполнение арбитражных решений. Если эти требования не отмечено, что российские суды откажутся признать и исполнить арбитражные решения. При этом российские суды могут признать и приводить в исполнение арбитражные решения на основе международных принцип взаимности и вежливости. Решения местных судов не нуждаются в дополнительном признании и исполнении для ввода в силу.

Денежный аспект также должен быть принят во внимание и взвешен. прежде чем выбрать подходящий форум для урегулирования конфликтов вытекающие из договоров франшизы или в связи с ними.

43 В каких отношениях, если вообще, обращаются с иностранными франчайзерами чем отличается от отечественных франчайзеров?

Согласно основному принципу гражданского права, иностранные правовые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели приравниваются к отечественным единицы. Законы, относящиеся к франчайзингу, не предусматривают никаких исключений. по этому поводу.Следовательно, нет никакой разницы в отношение к внутренним и иностранным сторонам, в частности франчайзерами, российскими судами и государственными органами. В Например, российский суд по интеллектуальной собственности, который начал рассмотрение споров в июле 2013 г., около 30% дел с участие иностранных компаний, и невозможно замечать предвзятость по отношению к ним. По официальной По статистике, исковые требования удовлетворены в 70% случаев.

Данная статья предназначена для ознакомления с общими руководство по предмету. Следует обратиться за консультацией к специалисту. о ваших конкретных обстоятельствах.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *